Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Договор поставки товаров для государственных нужд




 

По государственному контракту поставщик (исполнитель) обязует­ся передать товары государственному заказчику либо по его указанию иному лицу (покупателю) по отгрузочной разнарядке. В последнем слу­чае между поставщиком и покупателем, определенным отгрузочной разнарядкой, заключается договор.

Государственным заказчиком может быть федеральный орган испол­нительной власти, федеральное казенное предприятие, государствен­ное учреждение. Государственный заказчик может передать право на заключение государственного контракта другим лицам в порядке, уста­новленном законом.

Поставщики определяются заказчиком путем размещения заказов через про ведение торгов, а также в обязательном порядке в случаях,

установленных нормативными актами (для казенных предприятий, предприятий-монополистов ).

Существенным условием контракта и договора является предмет.

Обычно определяются также ассортимент, комплектность, качество, тара и (или) упаковка, цена, срок, порядок исполнения, меры обеспече­ния и ответственности.

По общему правилу товары, поставленные на основе государствен­ного контракта, оплачивает государственный заказчик, а товары, по­ставленные на основе договора поставки товаров для государственных нужд, - их непосредственный получатель как сторона договора.

Форма контракта u договора - простая письменная.

Для государственного заказчика заключение контракта является обязательным. Для поставщика (исполнителя) заключение государ­ственного контракта является обязательным только в случаях, пре­дусмотренных законом, и при условии, что ему будут возмещены все убытки, которые могут быть причинены поставщику в связи с вы­полнением государственного контракта.

Покупатель вправе полностью или частично отказаться от товаров, указанных в извещении о прикреплении, и от заключения договора на их поставку (т. е. извещение о прикреплении не порождает для поку­пателя обязанности заключить договор).

Об отказе покупателя поставщик незамедлительно уведомляет госзаказчика и может потребовать от него нового извещения о прикрепле­нии к другому покупателю. Госзаказчик либо выдает такое извещение, либо направляет поставщику отгрузочную разнарядку с указанием по­лучателя товаров, либо сообщает о своем согласии принять и оплатить товар.

Если госзаказчик не выполняет эти обязанности, поставщик вправе потребовать от него принять и оплатить товары либо' реализовать товары по своему усмотрению, с отнесением разумных расходов, связан­ных с реализацией, на госзаказчика.

В предусмотренных законом случаях госзаказчик вправе отказать­ся от товаров, поставленных по государственному контракту. Если такой отказ влечет изменение или расторжение договора поставки товаров для государственных нужд, госзаказчик возмещает убытки, причиненные поставщику таким расторжением или изменением.

Оплата товаров производится покупателем по ценам, определяе­мым в соответствии с государственным контрактом. Госзаказчик признается поручителем по обязательству покупателя про извести оплату товара.

 

Тема 15. Обязательства по передаче имущества в пользование

 

1. Договоры аренды, лизинга и ссуды.
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование.
Договор аренды (имущественного найма), его основные элементы и разновидности. Субъекты и объекты договора аренды. Содержание договора аренды. Распределение обязанностей по ремонту арендованного имущества. Арендная (наемная) плата. Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность выкупа арендованного имущества.
Основные разновидности договора аренды. Бытовой прокат. Прокат технических средств. Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтования на время) и без экипажа. Ответственность за вред, причиненный транспортному средству и самим транспортным средством.
Аренда недвижимости. Права на земельные участки при аренде находящихся на них недвижимостей. Договор аренды предприятия (имущественного комплекса). Форма и государственная регистрация договора аренды предприятия. Возврат арендованного предприятия.
Договор лизинга (финансовой аренды). Передача арендатору предмета договора финансовой аренды. Переход к арендатору риска случайной гибели или случайной порчи имущества. Ответственность продавца.
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Права третьих лиц на вещь, передаваемую в пользование. Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. Отказ от договора безвозмездного пользования. Изменение сторон и прекращение договора.

 

Тема 16 Договор подряда.

 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выпол­нить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К договорам подряда относятся:

-строительный подряд;

-бытовой подряд;

-подряд на выполнение проектных и изыскательских работ; •

-подрядные работы для государственных нужд.

Договор подряда является консенсуальным, взаимным, возмездным. Cтopo1iaмu договора являются заказчик и подрядчик. В договоре

подряда возможно участие нескольких лиц как на стороне подрядчи­ка, так и на стороне заказчика. В этом случае они являются солидар­ными должниками (кредиторами) при неделимости предмета обязательства. Как подрядчиками, так и заказчиками могут быть граждане и юридические лица.

Подрядчик, если иное не установлено законом или договором, впра­ве выполнить работу как лично, так и с привлечением к исполнению других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за действия субподрядчика и перед последним - ответственность за не­исполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору.

Заказчик не вправе без согласия генерального подрядчика само­стоятельно привлекать к исполнению работ, являющихся предметом договора, других лиц. Если такое согласие получено, то между ними заключается самостоятельный договор, за исполнение которого ге­неральный подрядчик ответственности не несет.

Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требо­вания, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком, если иное не предусмотрено зако­ном или договором.

Существенными условиями договора являются условия о предмете и сроках.

Предмет договора - определенная работа по изготовлению вещей, переработка вещей, их обработка, ремонт и т. п.

В договоре должны быть указаны начальный и конечный сроки вы­полнения работы. При отсутствии этих условий договор признается незаключенным. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены и промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работы.

Форма договора - простая письменная.

Риск случайной гибели результата работы до его сдачи заказчику лежит на подрядчике, риск же гибели материалов лежит на их соб­ственнике.

Цена работы не является существенным условием договора. При ее отсутствии она определяется на основе сумм, взимаемых за аналогич­ные работы при сравнимых обстоятельствах. Цена может быть твер­дой или приблизительной, причем, если стороны не договорились об этом, цена считается твердой.

В случае получения подрядчиком в ходе работ экономии без ухуд­шения качества работ заказчик обязан оплатить результат работ по установленной в договоре цене. Договором может быть предусмотренно

но распределение полученной экономии между подрядчиком и заказ­чиком.

При просрочке передачи или приемки результата работы риски, связанные с гибелью результата работы или материалов, несет сторо­на, допустившая просрочку.

Риск случайной невозможности достижения результата работ не­сет подрядчик, так как именно он определяет методы и способы вы­полнения работ, если в договоре не предусмотрено иное.

Договором подряда может быть установлен гарантийный срок на результат работы, в течение которого заказчик вправе требовать бе­зотказной службы предмета договора и заявлять требования, связан­ные с его качеством. Срок исковой давности по требованиям к каче­ству - один год. Он начинает течь со дня заявления о недостатках, сделанного в пределах гарантийного срока, а если он составляет менее двух лет, то в пределах двух лет.

Обязанности подрядчика:

- принять все необходимые меры по обеспечению сохранности имущества, полученного от заказчика;

- использовать материалы экономно;

- своевременно приступить к работе и сдать в установленный срок готовый результат заказчику;

- соблюдать требования и качество работы;

- немедленно предупредить заказчика и приостановить выполнение работ до его решения в случаях: при обнаружении непригодности для выполнения работ материалов, оборудования или технической документации, предоставленной заказчиком; при возможных неблагоприятных для заказчика последствий при указанных им способах выполнения работ; при иных обстоятельствах, не зависящих от подрядчика и влияющих на качество или сроки выполнения работ. При не уведомлении заказчика подрядчик лишается права ссылаться на эти обстоятельства при сдаче результата работ;

- передать заказчику информацию, касающуюся эксплуатации предмета договора;

- отвечает за качество предоставленных им материалов.

Подрядчик вправе:

- не приступать к выполнению работ либо приостановить их в случае нарушения заказчиком условий договора;

- требовать возмещения убытков, вызванных неоказанием заказчиком содействия в выполнении работ, если такое содействие предусмотрено договором;

- при уклонении заказчика от приемки работ по истечении 1 месяца и после 2 предупреждений продать результат работы, а выручку, за вычетом причитающихся ему платежей, внести на имя заказчика в депозит нотариуса/суда;

- удерживать результат работ и иное имущество заказчика при нарушении последним условий договора.

Заказчик обязан:

- уплатить подрядчику цену работы после окончания сдачи работы, если договор не предусматривает другой порядок оплаты;

- оказывать подрядчику содействие в выполнении работ (например, подсоединение к воде и пр.);

- заказчик несет ответственность за качество предоставленных им материалов и оборудования;

- осмотреть и принять результат работы, при обнаружении недостатков — немедленно заявить об этом подрядчику;

- известить подрядчика в разумный срок об обнаруженных после приемки скрытых недостатках.

Заказчик вправе:

- в любое время проверять ход выполнения и качество работ, не вмешиваясь в деятельность подрядчика;

- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения вызванных этим убытков, если подрядчик не успевает закончить работу в срок;

- в любое время до сдачи результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику за выполненную работу и возместив убытки от расторжения договора в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и выплаченной за уже выполненную работу суммой;

- при очевидной недоброкачественности работы установить подрядчику разумный срок для устранения допущенных недостатков. При неисполнении этого отказаться от исполнения договора либо поручить другому лицу исправление недостатков за счет подрядчика и потребовать возмещения вызванных этим убытков;

- договором может быть установлен гарантийный срок на результат работы, в течение которого заказчик вправе требовать безотказной службы предмета договора и заявлять требования, связанные с его качеством;

- в случае неисполнения подрядчиком условий договора о качестве работы заказчик вправе потребовать: безвозмездного устранения недостатков в разум. срок; соразмерного уменьшения цены; возмещения собственных расходов на устранение недостатков (если договором предусмотрено право заказчика на их устранение).

 

 

ТЕМА 17. ДОГОВОРЫ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ УСЛУГ

 

Обязательства по оказанию услуг относятся к группе договорных обязательств. Данные обязательства охватывают значительное количество видов договорных обязательств по оказанию услуг в гражданском праве. К договорным обязательствам по оказанию услуг, представленным в ГК, относятся: перевозка, транспортная экспедиция, заем и кредит, факторинг, банковский счет, банковский вклад, а также безналичные расчеты, хранение, страхование, поручение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, возмездное оказание иных услуг.
Общими признаками, объединяющими все договорные обязательства об оказании услуг, являются:
- во-первых, особенности объекта обязательства - услуги нематериального характера;
- во-вторых, специфика связи услуги с личностью услугодателя.

Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ под услугами понимается совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности.

В ст. 128 ГК РФ наряду с другими объектами гражданских прав (имущество, интеллектуальная собственность, нематериальные блага) указаны работы и услуги.

Отношения, предметом которых являются работы и услуги, носят обязательственный характер и называются обязательствами по выполнению работ и оказанию услуг.

По общему правилу услуга не имеет вещественного результата, как операция она обладает свойством неосязаемости и этим кардинально отличается от наиболее распространенных объектов гражданских прав — вещей. Услуга проявляется в ее эффекте, который воспринимается зачастую на уровне чувств. Этим обусловлена трудность обособления и неотделимость от источника. Товар же, вещь может существовать отдельно от своего источника, т. е. производителя.

Отсутствие материального результата (вещественной формы) услуги обычно приводят в качестве признака, позволяющего отграничить услуги от работ. Вместе с тем некоторые авторы считают, что такое категорическое утверждение не в полной мере соответствует существу ряда отношений в сфере услуг (медицинских, по туристическому обслуживанию, почтовой связи).В некоторых случаях результатом оказания услуг почти всегда выступает какой-либо вещественный объект. Например, услуги стоматолога практически во всех случаях связаны либо с лечением зубов, либо с протезированием. Однако наряду с созданием материального объекта (например, установка пломбы) стоматолог также осуществляет ряд других действий, неразрывно связанных с этим процессом (производит обследование, ставит диагноз, в необходимом случае выписывает лекарства, проводит подготовительный курс процедур), и каждое из этих действий имеет значение для пациента, страдающего от зубной боли. Само же создание материального объекта является скорее способом, орудием достижения невеществленного результата. В этом состоит отличие обязательств по оказанию услуг от обязательств по выполнению работ. Однако следует отметить, что во многих случаях отграничение работ от услуг бывает весьма условным.

К признакам услуг относят:

-активность характера поведения исполнителя, имеющего разовое (действие) или неоднократное проявление;

-отсутствие интереса заказчика в материальном (вещественном) результате действия (деятельности) исполнителя;

-неотделимость результата деятельности от исполнителя;

-синхронность оказания и получения услуги.

В теории гражданского нрава обязательства по оказанию услуг принято подразделять на две группы: обязательства по оказанию фактических услуг и обязательства по оказанию юридических услуг.

Первую группу составляют услуги, оказание которых не влечет прямых юридических последствий (перемещение груза из одного пункта в другой, обеспечение сохранности имущества и т. п.). К ним, в частности, относятся договоры перевозки и хранения.Во вторую группу включают услуги, оказание которых влечет прямые юридические последствия (совершение сделки, подписание договора и т. п.). Сюда можно отнести комиссию, поручение и агентирование.

Обязательствам по оказанию услуг отведено наибольшее количество глав в части второй ГК РФ, что обусловлено главным образом их разнообразием.

Систему обязательств по оказанию услуг составляют:

-транспортные обязательства (обязательства по перевозке — гл. 40 ГК. РФ, транспортной экспедиции — гл. 41 ГК РФ), буксировке — гл. XII КТМ РФ);

-обязательства по страхованию (страхование — гл. 48 ГК РФ);

кредитные и расчетные обязательства (обязательства, вытекающие из договоров займа и кредита, — гл. 42 ГК РФ, финансирования под уступку денежного требования — гл. 43 ГК РФ, банковского вклада — гл. 44 ГК РФ, банковского счета — гл. 45 ГК РФ, расчетные обязательства — гл. 46 ГК РФ);

-обязательства по оказанию иных фактических и юридических услуг (хранение — гл. 47 ГК РФ, поручение — гл. 49 ГК РФ, действия в чужом интересе без поручения — гл. 50 Г К РФ, комиссия — гл. 51 ГК РФ, агентирование — гл. 52 ГК РФ, доверительное управление имуществом — гл. 53 ГК РФ);

-иные обязательства по возмездному оказанию услуг — гл. 39 ГК РФ.

 

 

Договор возмездного оказания услуг

 

Договор возмездною оказания услуг - это соглашение, в силу которого исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (со­вершить определенные действия или осуществить определенную дея­тельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Виды обязательств по оказанию услуг дифференцируются по характеру деятельности услугодателя:

-медицинские;

-ветеринарные;

-консультационные;

-аудиторские;

-информационные;

-по обучению и иные.

Перечень этих услуг не закрыт, однако к ним не относятся услуги, оказываемые по договорам, специально предусмотренным остальными главами Гражданского кодекса РФ.

Особенности правового регулирования возмездного оказания услуг:

-положения гл. 39 Гражданского кодекса, посвященные регулированию возмездного оказания услуг, не распространяются на те услуги, которые самостоятельно урегулированы Гражданским кодексом РФ, в частности на договоры комиссии, поручения, банковского вклада, банковского счета, на обязательства по расчетам;

-допускается применение к регулированию возмездного оказания услуг общих положений о подряде и бытовом подряде, если это не противоречит ст. 779–782 Гражданского кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Договор является консенсуальным, взаимным, возмездным. Сторонами договора являются исполнитель (услугодатель) и заказ­чик (услугополучатель ). Ими могут быть любые физические и юриди­ческие лица.

Существенным условием договора является предмет - нематериаль­ные услуги (продаются не результаты деятельности, а сами действия, которые к нему приводят) и срок

Форма договора - простая письменная.

В качестве общего правила в СТ. 780 ГК РФ предусмотрена обязан­ность личного исполнения обязательства по оказанию услуг, если иное не предусмотрено договором.

Перевод долга (обязанности) либо иной способ перемены лиц на стороне исполнителя в обязательствах возмездного оказания услуг, по общему правилу, не допускается.

Цена в договоре услуг определяется по соглашению сторон. В пуб­личных договорах действуют прейскуранты, тарифы и Т. П., которые утверждаются государственными органами.

Как исполнитель, так и заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора. Исполнитель при этом обязан возместить убытки заказчика, включая упущенную выгоду, заказчик - только реальный ущерб.

 

Тема 18. Договор страхования

 

Договор страхования - это соглашение между страхователем и страховщиком, в силу которого одна сторона (страхователь) обязуется уплатить определенный страховой взнос (премию) страховщику, а другая сторона (страховщик) обязуется при наступлении предусмот­ренного договором события (страхового случая) выплатить при иму­щественном страховании страховое возмещение, а при личном - стра­ховое обеспечение.

Договор является возмездным, реальным, взаимным, алеаторным (рисковым).

Предмет договора - особого рода услуга, которую страховщик ока­зывает страхователю и которая воплощается в несении страхового риска в пределах страховой суммы.

Сторонами договора являются только страхователь и страховщик. Существенными условиями договора являются условия об имуществе (имущественном интересе), застрахованном лице, страховом слу­чае, размере страховой суммы, сроке действия договора.

Договор страхования заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхо­вания. (Исключение составляет обязательное государственное стра­хование. Возникновение страхового обязательства в этом случае может быть связано с договором, а может' быть внедоговорным ).

В практике страхования страховые договоры заключаются путем обмена письменными документами. Это обычно заявление страхова­теля, составленное по форме, утвержденной страховщиком, и страхо­вой полис (страховое свидетельство, страховой сертификат либо стра­ховая квитанция), выдаваемый страховщиком в подтверждение факта заключения договора страхования.

Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии либо первого страхового взноса, если условиями договора или действующим законодательством не предусмотрено иное.

Договор страхования может быть прекращен досрочно по требова­нию страхователя или страховщика, если это предусмотрено условия­ми договора страхования, а также по соглашению сторон, а намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до пред­полагаемой даты прекращения договора страхования, если договором не предусмотрено иное.

В случае досрочного прекращения договора по требованию страхо­вателя страховщик возвращает ему страховые взносы за не истекший срок договора за вычетом понесенных расходов. При досрочном пре­кращении договора по требованию страховщика, он возвращает стра­хователю внесенные им страховые взносы полностью. Если требование страховщика обусловлено невыполнением страхователем правил страхования, то он возвращает страхователю страховые взносы за не истекший срок договора за вычетом понесенных расходов.

Виды договоров страхования:

договор имущественного страхования;

договор страхования риска ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц;

страхование ответственности по договору;

договор страхования предпринимательского риска;

договор личного страхования.

 

Особенности отдельных видов страхования

 

Особенности имущественного страхования:

страховое возмещение не может превышать действительную сто­имость имущества;

при переходе права на застрахованное имущество от лица, в ин­тересах которого заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по договору страхования переходят к лицу, к которому перешли права на имущество;

договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя может быть заключен без указания имени выгодоприобретателя. Такой договор оформляется выдачей страхователю страхового полиса на предъявителя;

иски по требованиям, вытекающим из договоров имущественно­го страхования, могут быть предъявлены в течение двух лет.

Особенности страхования риска ответственности по обязатель­ствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц:

по договору может быть застрахован риск ответственности само­го страхователя или иного лица, на которого такая ответственность может быть возложена;

если по договору застрахован риск ответственности иного лица, то страхователь вправе в любое время до наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об

этом страховщика, если договором страхователь не лишен этого права;

страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы за причинение вреда жизни или здоровью, если вред причинен по вине ответственного за него лица;

в случае отсутствия в договоре условия о страховой сумме она считается равной причиненному в результате наступления стра­хового случая ущербу.

Особенности страхования ответственности по договору:

допускается только в случаях, прямо предусмотренных законом (например, обязательное страхование ответственности банка по вкладам граждан);

страхователь вправе застраховать только риск своей собственной договорной ответственности;

выгодоприобретателем всегда является то лицо, перед которым наступает ответственность страхователя по договору;

предел страхового возмещения может быть определен как реаль­ный размер ответственности должника.

Особенностью договора страхования предпринимательскою риска:

может быть застрахован предпринимательский риск только са­мого страхователя и только в его пользу;

договор, заключенный в пользу лица, не являющегося страхователем, считается заключенным в пользу страхователя.

Особенности договора личною страхования:

договор является публичным;

размер страховой суммы законом не ограничен;

суброгация прав к страховщику не применяется;

величина страхового риска зависит от возраста, состояния здоровья, профессии и других свойств личности, а также обстоятельств жизни застрахованного;

страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы, ко­торая по договору личного страхования подлежит выплате в слу­чае смерти застрахованного лица, если его смерть наступила вследствие самоубийства и к этому времени договор страхования действовал уже не менее двух лет;

•. страховая премия взимается с учетом объекта страхования и страхового риска. При определении страхового риска страхов­щик вправе произвести обследование страхуемого лица для оцен­ки фактического состояния его здоровья;

убытки заранее предполагаются сторонами договора личного страхования в виде определенной суммы - страховой суммы, которая выплачивается независимо от установления абсолютной величины действительного ущерба страхователю;

ввиду неограниченности сумм, которыми можно оценить потерю страхователем благ при наступлении страхового случая, величи­на этих выплат при страховании у нескольких страховщиков не ограничивается.

 

 

Понятие и виды договора страхования.

Страхование осуществляется на основании договора страхования.

Договор страхования – это договор, по которому одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), страховой взнос) при наступлении предусмотренного договором события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные этим событием убытки в пределах определенной договором суммы (страховой сумы) либо выплатить выгодоприобретателю обусловленную этим договором сумму.

Направленность на возмещение потерь участника гражданского оборота при наступлении случайных вредоносных событий выделяет договор страхования как самостоятельный тип договора со специфической правовой базой.

Договор, лежащий в основании страховых обязательств, по своей сущности (природе) различен. В одних случаях обязанность его заключения императивно установлена самим законом (п. 2 ст. 927, п. 1 ст. 936 ГК РФ), в других – его создание зависит исключительно от собственного усмотрения сторон (абз. 1 п. 1 ст. 927 ГК РФ). Поэтому следует различать два вида договоров как оснований возникновения обязательств по страхованию:

- договор страхования как классическая модель частной автономии воли;

- договор страхования как ограниченный договор, особая разновидность принудительного договора.

Настоящий ГК РФ отказался от единой конструкции договора страхования, закрепляя два самостоятельных страховых договора – договор имущественного страхования (ст. 929 ГК РФ) и договор личного страхования (ст. 934 ГК РФ), тем самым определив его наиболее оптимальную законодательную регламентацию (начало которой уже было положено Основами гражданского законодательства 1991 г. в ст. 107).

Специальные виды договоров страхования составляют договоры перестрахования взаимного страхования и договоры перестрахования.

 

Основанием возникновения страховых правоотношений является страховой договор. Исключение составляет социальное страхование, которое строится в значительной мере на публично-правовых началах, закрепляющих специальный механизм страховой защиты, предполагает заключение договора, страхование осуществляется в силу указания в законе. Не практикуется заключение и оформление договора страхования при осуществлении государственного обязательного страхования, поскольку страховые правоотношения возникаю в силу закона.

Договор страхования совершается в письменной форме. Заключение страхования совершается обычно в форме подачи страхователем страховщику особого заявления. В бланк заявления страхователь должен включить все интересующие страховщика вопросы. В подтверждение заключенного договора выдается страховой полис. Большое распространение в страховании с участием хозяйствующих субъектов имеет страхование по генеральному полису. Особое значение при определении содержания страхового правоотношения имеют стандартные правила страхования, которые разрабатываются страховщиком либо объединением страховщиков и предлагаются клиентам.

Как общее правило, договор страхования имеет конструкцию реального договора, вступает в юридическую силу с момента уплаты страхового взноса. Однако из закона либо договора может следовать, что договор страхования считается заключенным с момента согласования всех его существенных условий, с выдачей полиса Договор страхования является возмездным (за исключением взаимного страхования), алеаторным, срочным.

Страховой интерес является элементом договора страхования. При отсутствии страхового интереса у страхователя, выгодоприобретателя договор страхования может быть признан недействительным.

Законодательство, судебная практика и доктрина отечественная и зарубежных стран исходит того, что стороны договора страхования должны соблюдать принцип наивысшео доверия. При заключении договора страхования страхователь должен сообщить страховщику все известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Страхователь должен сообщать также все ставшие ему известными изменения обстоятельств первоначально доведенных до сведения страховщика, если они существенно могут повлиять на изменение степени риска. На страхователя возлагается обязанность по бережному отношению к объекту страховой защиты, незамедлительно либо в установленный срок сообщать о наступлении страхового случая, предпринимать меры, если это возможно, для уменьшения убытков от оговоренного страхового случая, передать страховщику право суброгации. Основной обязанностью страхователя является своевременная уплата страховой премии.

Главной обязанность страховщика по договору страхования является выплата страхового возмещения страхователю или выгодоприоретателю при наступлении определенного договором страхового случая (события) в определенный законом или договором срок. Принятое на себя страховщиком обязательство подлежит исполнению после рассмотрения представленных страхователем документов, устанавливающих факт наступления страхового случая и размер понесенного ущерба. Страховщик имеет право проверять достоверность предоставленных сведений. На страховщика могут возлагаться иные дополнительные обязанности в интересах страхователей. Например, обязанность страховщика на всех этапах действия договора страхования давать страхователям разъяснения и указания, предоставлять необходимую информацию клиентам, хранить в тайне сведения о страхователе (например, о его имущественном положении, состоянии здоровья).

Основанием освобождения страховщика от уплаты страхового возмещения (либо обеспечения) является сообщение страхователем заведомо недостоверных сведений, умысел в действиях страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, вызвавший наступление страхового случая.

Основания прекращения договора страхования устанавливаются в договоре с учетом требований законодательства. Договор может быть прекращен в связи с истечением срока его действия, исполнением страховщиком своих обязательств по страховой выплате, также если отпала возможность наступления страхового случая. Одним из оснований прекращения страхового договора может являться неисполнение страхователем своих обязательств по уплате страховой премии.

 

 

Тема 19.КРЕДИТНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

 

 

Кредитные и расчетные отношения не играют абсолютно самостоятельной экономической роли. Они выполняют вспомогательную функцию, которая заключается в том, что при их осуществлении либо вообще не образуется новой стоимости (например, при безналичных расчетах за товар), либо такая стоимость возникает в результате возврата денежной суммы с приращением (возмездный кредит). Это, однако, не означает, что расчетные и кредитные правоотношения лишь формально сопровождают процесс товарообмена. Наоборот, они не являются акцессорными обязательствами и существуют юридически самостоятельно. Более того, в ряде случаев они просто оторваны от актов обмена реальными стоимостями (таков вексель). Объясняется это тем, что в обмене материальными благами при исполнении договоров купли-продажи, подряда, аренды и т. д. принимает участие финансовый институт (банк или иное лицо), специально созданный рынком для осуществления кредитования и расчетов в безналичной форме. Это придает таким отношениям «известную самостоятельность», на которую неоднократно обращали внимание в литературе1. Именно эта автономность и позволяет говорить о наличии особых обязательств по кредитованию и расчетам, выделяя их в конкретные виды договорных правоотношений. Их специфика проявляется в следующем.
Во-первых, эти отношения облечены в форму обязательств. Поэтому в дальнейшем понятие «расчетные отношения» будет употребляться наряду с понятием «расчетные обязательства». Во-вторых, различно место расчетно-кредитных обязательств в гражданском обороте. В одних случаях они возникают в качестве предпосылки для последующих денежных операций (договор банковского счета). В других случаях они опосредуют процесс передачи ценностей от одного лица к другому на возвратных условиях (договоры займа и кредита). В-третьих, расчетные и кредитные правоотношения представляют собой обязательства денежные. Поскольку деньги являются вещами, которые определяются родовыми признаками, их случайная гибель или отсутствие на счете не освобождает должника от исполнения обязательства в силу правила genus поп pent («род не гибнет»). С другой стороны, суть денежных обязательств состоит в том, что они имеют в качестве своего предмета особый товар – деньги, оборот которых подчиняется специальным правилам (ст. 316, 317 ГК). В этой связи серьезное влияние на осуществление расчетных и кредитных обязательств оказывают не только нормы гражданского права, но и предписания валютно-финансового законодательства. Их регламентация в значительной мере связана с государственной кредитно-денежной политикой, формированием бюджета, уплатой налогов.

 

 

Тема 20.Договор простого товарищества

 

По договору простого товарищества двое или несколько лиц (това­рищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или до­стижения иной, не противоречащей закону цели.

Договор простого товарищества является консенсуальным и в боль­шинстве случаев многосторонним.

Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осу­ществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Сторонами простого товарищества, созданного для ведения иной не связанной с предпринимательством деятельности, могут быть неком­мерческие организации.

Существенными условиями договора являются его предмет и усло­вие об объединении вкладов участников.

Предмет договора - совместная деятельность для достижения об­щей определенной в договоре цели.

Вкладами признается все то, что товарищ вносит в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, на­выки и умения, а также деловую репутацию и деловые связи. Денеж­ная оценка вклада товарищей производится ими самостоятельно по соглашению. По общему правилу, вклады участников простого това­рищества являются равными по стоимости, если иное не установлено самим договором или фактическими обстоятельствами.

Имущество, внесенное товарищами, которым они обладали на пра­ве собственности, а также произведенная в результате совместной де­ятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено договором, либо не вытекает из существа обязательства.

форма договора выбирается его участниками в соответствии с об­щими правилами о форме сделок

Срок договора или определяется соглашением, или является не­определенным.

Договор не предполагает создания юридического лица. Все его участники действуют самостоятельно.

Пользование общим имуществом осуществляется по общему согла­сию товарищей, достигнутому при заключении договора или в специ­альном соглашении, а в случае, если такое согласие не достигнуто, в порядке, установленном судом.

Решения, касающиеся общих дел товарищей, принимаются им по общему согласию, если иное не предусмотрено в договоре. Каждый товарищ вправе действовать от имени всех товарищей, однако договором может быть установлено, что ведение общих дел осуществляется отдельными участниками. Если договором предусмотрено, что опре­деленные сделки от имени товарищей совершает уполномоченный участник, то его права должны быть подтверждены доверенностью, выданной остальными товарищами.

Закон специально предусматривает, что участники товарищества в отношениях с третьими лицами не могут ссылаться на ограничения прав того или иного товарища, совершившего сделку, или по ведению общих дел товарищества. Исключения здесь составляют только те случаи, когда третьи лица в момент заключения сделки знали или долж­ны были знать о наличии таких ограничений.

Если договор простого товарищества был заключен для ведения предпринимательской деятельности, то участники товарищества от­вечают солидарно по всем общим обязательствам независимо от осно­ваний их возникновения. Если же договор простого товарищества не связан с предпринимательской деятельностью, каждый товарищ от­вечает по общим договорным обязательствам всем своим имуществом пропорционально стоимости его вклада в общее дело.

При выбытии участника из договора простого товарищества дого­вор может быть сохранен в отношениях между остальными товарища­ми, если самим договором или последующим соглашением такое со­хранение предусматривается.

Расторжение договора простого товарищества, заключенного с ука­занием срока или с указанием цели в качестве отменительного условия, между одним из участников и остальными товарищами возможно по уважительной причине с возмещением остальным товарищам ре­ального ущерба, причиненного расторжением договора. Если такой причины нет, то возмещается как реальный ущерб, так и упущенная выгода.

Расторжение договора предполагает распределение имущества то­варищества между его бывшими участниками. Переданное в общее владение и пользование имущество возвращается предоставившим его товарищам. Раздел остального имущества, находившегося в общей собственности товарищей, и возникших у них общих прав требования осуществляется в порядке, установленном для раздела имущества, находящегося в долевой собственности.

С момента прекращения договора простого товарищества его участники несут солидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам в отношении третьих лиц.

Ответственность по долгам товарищества сохраняется даже в отношении тех его участников, с которыми договор простого товарищества был расторгнут. Они продолжают отвечать перед третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период их участия в договоре, так, как если бы они оставались участниками договора.

 

 

Тема21Обязательства из односторонних действий.

 

Наряду с договорами - наиболее распространенными основаниями возникновения обязательств могут выступать и односторонние сделки (действия). Обязательства, возникающие из договоров, связывают их участников в силу факта взаимного волеизъявления. В отличие от этого односторонние сделки, выражающие волю лишь одного лица, обычно могут связывать только данное лицо. Другие лица в силу такой сделки могут приобретать определенные права, но не обязанности.

В этом и состоит сущность обязательств, возникающих из односторонних действий участников гражданских правоотношений.

Большинство гражданско-правовых обязательств возникает из договоров, однако обязательства могут порождаться и иными юридическими фактами, в частности односторонними действиями. В тех случаях, когда односторонние действия носят правомерный характер и направлены на достижение определенного правового результата, они являются ни чем иным, как односторонними сделками.
О.С. Иоффе указывал, что специфика односторонней сделки как правообразующего факта состоит в том, что она порождает обязательственно-правовые последствия не сама по себе, а в сочетании с другими предусмотренными законом юридическими фактами - событиями или действиями, включая односторонние сделки, исходящие от лиц, к которым она обращена.
Иными словами, обязательства в данном случае возникают из сложного юридического состава, включающего в себя как одностороннюю сделку (например, объявление публичного конкурса), так и иные юридические факты (например, принятие оценочного решения по результатам конкурса). Однако центральное место в сложном юридическом составе всегда занимают односторонние сделки, специально направленные на возникновение таких обязательств, поэтому их принято именовать обязательствами из односторонних сделок.
Наряду с односторонними сделками в некоторых случаях обязательства могут порождать правомерные действия фактического характера, которые не имеют специальной направленности на правовой результат, но приводят к нему в силу прямого указания закона. Таковы, в частности, действия в чужом интересе без поручения, например спасание чужого имущества от порчи или гибели в условиях, когда об этом не может позаботиться его собственник.
С односторонними сделками указанные действия роднит то, что они совершаются по воле одного лица, но ведут при условии присоединения к ним указанных в законе юридических фактов к возникновению обязательственных правоотношений. Кроме того, они носят правомерный характер, а возникающие на их основе обязательства являются регулятивными.
Поскольку и односторонние сделки, и действия фактического характера являются односторонними действиями, обязательства, которые возникают на их основе, называют обязательствами из односторонних действий.
Основаниями возникновения обязательств могут выступать и неправомерные действия. Так, в результате причинения вреда возникает деликтное обязательство между причинителем вреда и потерпевшим, направленное на возмещение этого вреда. В отличие от рассматриваемых обязательств из односторонних действий, данное обязательство носит охранительный характер, а не регулятивный.
Охранительный характер имеют и обязательства из неосновательного обогащения (кондикционные обязательства), которые, в отличие от деликтных, могут возникать как из правомерных, так и неправомерных действий. При неосновательном обогащении на приобретателя возлагается обязанность вернуть потерпевшему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество в натуре, а при невозможности вернуть - возместить его действительную стоимость. Иными словами, целью данных обязательств является восстановление имущественного положения потерпевшего. В отличие от них обязательства из односторонних действий являются регулятивными. В тех случаях, когда в соответствии с законом на должника возлагается обязанность возместить кредитору понесенные последним расходы либо выплатить причитающееся ему вознаграждение, эта обязанность исполняется должником в качестве встречного предоставления, а не меры ответственности.
Суммируя сказанное, можно констатировать, обязательства, возникающие из односторонних действий, носят регулятивный характер, возникают из сложного юридического состава, центральное место в котором занимает направленное на достижение определенного результата правомерное действие - сделка или фактическое действие, которые и определяют содержание будущего правоотношения.

 

Тема22. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА (ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ)

 

Внедоговорные обязательства возникают не на основании договора или иных сделок, а на основании юридических действий, указанных в законе, которые носят, как правило неправомерный характер.

Виды внедоговорных обязательств:

-обязательства из причинения вреда (деликтные обязательства);

-действия в чужом интересе без поручения

-обязательства из неосновательного обогащения.

Участниками внедоговорных обязательств являются должник и кредитор. Должник обязан совершить определенные действия или воздержаться от их совершения, а кредитор вправе требовать от должника выполнения его обязанностей. Предметом данных обязательств является, как правило, компенсация вреда, причиненного должнику, выраженная в материальной форме.

Ст. 1064 ч. 2 ГК РФ устанавливает, что вред, причиненный неправомерными действиями (бездействием) личности или имуществу гражданина либо юридическому лицу, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме. Такие обязательства, именуемые обязательствами из причинения вреда, занимают особое место среди разнообразных обязательственных правоотношений. Это обусловлено прежде всего социально-экономическим назначением таких обязательств. В отличие от договорных обязательств, которые устанавливают и закрепляют нормальные и дозволенные отношения, возникающие между их участниками, обязательства из причинения вреда не основаны на соглашении.

 

 

Обязательства из причинения вреда

 

Обязательство из причинения вреда - это внедоговорное обяза­тельство, возникающее вследствие нарушения имущественных и лич­ных неимущественных прав потерпевшего и призванное обеспечить восстановление этих прав за счет причинителя вреда либо за счет иных лиц, на которых законом возложена такая обязанность.

элементами обязательства являются:

-предмет (действия должника, обеспечивающие наиболее полное восстановление материальных и личных нематериальных благ кредитора, которым причинен вред);

-стороны (кредитор и должник);

-содержание (права и обязанности сторон).

Условия возникновения обязательств из причинения вреда:'

-наличие вреда (нарушение или умаление какого-либо имущественного права или нематериального блага);

- вина (умысел или неосторожность);

-противоправность;

юридически значимая причинная связь между поведением лица и наступившим вредом.

В тех случаях, когда обязанность возмещения вреда является мерой ответственности, в ее основе лежит состав право нарушения (полный или усеченный).

полный состав - вред, Вина, противоправность,_ причинная связь. Усеченный состав - вред, причинная связь (вред, противоправность, причинная связь).

Если обязанность возмещения вреда не относится к мерам ответ­ственности, то в основе возникновения указанной обязанности лежат другие условия, которые состава правонарушения не образуют (вред причинен действиями несовершеннолетних, недееспособных лиц, в со­стоянии крайней необходимости).

Система обязательств из причинения вреда включает:

-ответственность за вред, причиненный актами власти;

-ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными лицами;

-ответственность за вред, причиненный деятельностью, создаю­щей повышенную опасность для окружающих;

-ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина;

-ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ, услуг;

-ответственность за моральный вред.

 


Тема 23.Обязательства вследствие неосновательного обогащения

 

Условия возникновения обязательства:

обогащение одного лица происходит за счет другого;

обогащение ПрОlI30ШЛО при отсутствии к тому законных оснований или последующем их отпадении.

Субъекты обязательства из неосновательного обогащения:

лицо, которое неосновательно приобрело либо сберегло имуще­ство (должник);

лицо, имеющее право на получение от должника неосновательно приобретенного или сбереженного (кредитор).

Объектом обязательства является действие неосновательно обаготившегося (должника) по возврату потерпевшему (кредитору) не­основательно приобретенного или сбереженного.

Если неосновательно обогатившемуся никто не противостоит (бра­коньер), то неосновательное обогащение взыскивается в бюджет.

Основания возникновения обязательства: юридические факты, обо­сновывающие факт неосновательного обогащения. Они могут быть как предусмотренными, так и не предусмотренными законом.

Обязательства из неосновательного обогащения имеют следствием требования о возврате неосновательного обогащения независимо от оснований их возникновения.

При наличии возможности имущество, составляющее неоснователь­ное обогащение, возвращается в натуре (равноценное имущество).

При отсутствии такой возможности компенсируется его стоимость на момент приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил стоимость имущества немедленно после того, как узнал или должен был узнать о неосновательном обогащении.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат на­числению проценты за пользование чужими средствами с того време­ни, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неоснователь­ности получения или сбережения денежных средств.

Неосновательнее обогащение может выражаться в приобретении (сбережении) имущественных прав. Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему право другому лицу на основании несуществующего или недействительного обязательства,

вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе воз­вращения ему документов, удостоверяющих переданное право.

При возврате неосновательно полученного или сбереженного иму­щества или возмещении его стоимости приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных им на имущество необходи­мых затрат с того момента, с которого он обязан возвратить доходы.

Указанное право на возмещение затрат утрачивается в случае, ког­да приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежащее возврату.

Неосновательное обогащение не подлежащее возврату В случаях, прямо предусмотренных законом, не подлежит возврату:

- заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, посо­бия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здо­ровью, алиментные и иные денежные средства, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию (если это не результат счетной ошибки или недобросовестности получателя);

- имущество, которое подлежит передаче в будущем, принадлежа­щее тому лицу, которому его необходимо передать;

- имущество, переданное во исполнение обязательства по истече­нии срока исковой давности;

- денежные средства (имущество), переданные во исполнение не­существующего обязательства, если будет доказано, что лицо, требующее возврата денег (имущества), знало об отсутствии обязательства либо предоставило деньги (имущество) в целях благотворительности.

 

 

Тема 25.Наследственное право

 

Часть 3 ГК РФ, содержащая раздел «Наследственное право», вступила в действие только с 1 марта 2002 г. – она закрепила в качестве одного из основных принципов наследственного права свободу завещательного распоряжения принадлежащим гражданину имуществом, которая ограничена лишь правилами об обязательной доле в наследстве. Из этого следует право наследодателя по своему усмотрению распорядиться любым принадлежащим ему на праве собственности имуществом или имущественными правами, в том числе связанными с предпринимательской деятельностью.

Наследственное право как подотрасль гражданского права – совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают при переходе имущества умершего (наследства, наследственного имущества) к наследникам в порядке универсального правопреемства.

Среди основных институтов наследственного права выделяют:

1) институт оснований наследования;

2) институт недостойных наследников;

3) институт открытия наследства;

4) институт приобретения наследства и др. Завещание может быть составлено в пользу лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону.Распорядиться своим имуществом можно, составив одно или несколько завещаний. Составленное завещание может в любой момент быть отменено либо изменено завещателем.

Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, изменении или отменезавещания.

Наследование по закону осуществляется при отсутствии завещания.

К наследникам первой очереди относятся самые близкие родственники наследодателя:

1) дети; 2) супруг; 3) родители.

Ко второй и прочим очередям наследования относятся лица, связанные с наследодателем более дальними родственными отношениями. При этом наследники одной очереди наследуют имущество умершего в равных долях.

Однако наследование по закону возможно и при наличии завещания в следующих случаях:

1) завещание признано недействительным;

2) наследник по завещанию отказался от наследства;

3) наследодатель в завещании лишил всех наследников по закону наследства;

4) имеются лица, обладающие правом на обязательную долю в наследстве.

Вопросы наследственного права в настоящее время приобретают все большую актуальность. Это объясняется в первую очередь тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество перечень объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился.

Часть 3 ГК РФ предусматривает:

1) равные доли наследников;

2) обязательные доли необходимых наследников;

3) доли наследников в завещанном имуществе;

4) долю пережившего супруга;

5) наследование по праву представления;

6) приращение наследственных долей;

7) возможна ситуация, когда доли могут быть определены самими наследниками.

Конституция РФ гарантирует гражданам право наследования, а также констатирует, что право частной собственности охраняется законом. Наследование имущества служит охране права частной собственности граждан.

 


Тема 24 Авторское право

 


Авторские права представляют собой одну из форм защиты интеллектуальной собственности, совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу создания и использования произведений науки, литературы и искусства. Авторское право распространяется на: - литературные и художественные произведения (включая программы для ЭВМ), драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; - хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; - аудиовизуальные произведения (кино-теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения); - произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садовопаркового искусства; - фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; - географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; - другие произведения. Программы для ЭВМ, базы банных и топологии интегральных микросхем являются относительно новыми и нетрадиционными объектами авторского права. Однако на все эти объекты авторского права в полной мере распространяются основные положения Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах». Особенности правовой охраны этих объектов отражены в Законе РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», а также Законе РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем». Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты.

 

Автор - это физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. Из общего правила о том, что автором произведения может выступать только физическое лицо, сделано два исключения:

1. Если произведение создано за рубежом, то его автор определяется на основе соответствующего зарубежного законодательства. При этом автором может быть признано также и юридическое лицо.
2. Авторами в некоторых случаях признавались организации - юридические лица. Их авторские права действуют и в настоящее время.

По своему экономическому содержанию указанные авторские правомочия подразделяются на:

1. личные неимущественные права. Личные неимущественные авторские права, в отличие от прав имущественных, не имеют экономического содержания.
К ним относятся:
• право признаваться автором произведения (право авторства);
• право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть анонимно (право на имя);
• право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме (право на обнародование), включая право на отзыв;
• право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации автора).

Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и полностью сохраняются за ним даже в случае уступки исключительных прав на использование произведения.

2. имущественные права.
• воспроизводить произведение (право на воспроизведение);
• распространять экземпляры произведения любым способом: продавать, сдавать в прокат и так далее (право на распространение);
• импортировать экземпляры произведения в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключительных авторских прав (право на импорт);
• публично показывать произведение (право на публичный показ);
• публично исполнять произведение (право на публичное исполнение);
• сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир (право на передачу в эфир);
• сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю);
• переводить произведение (право на перевод);
• переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение (право на переработку); *сообщать произведение таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения).

Исключительные права автора на использование дизайнерского, архитектурного, градостроительного и садово-паркового проекта включают также право на практическую реализацию таких проектов.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА. ПРЕЗУМПЦИЯ АВТОРСТВА

Авторское право на произведение возникает в силу ФАКТА его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления прав на произведение или соблюдения каких-либо иных формальностей. Однако на практике нередко встает вопрос об авторстве на то или иное произведение, который приходится решать в суде. С целью обеспечения доказательством авторства необходимо зарегистрировать (депонировать) произведения у нотариуса (нотариус может засвидетельствовать дату предъявления ему конкретного документа, а также удостоверить верность копии документа), в общественных организациях, а в некоторых случаях - в государственных организациях.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

1.Проконсультироваться со специалистом
2. Заключить договор на использование объектов авторского права (произведений науки, литературы, искусства и т.д.).
3. Зарегистрировать объект авторского права и смежных прав в Российском авторском обществе (РАО).

ПРИМЕРНЫЙ СРОК РЕГИСТРАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ – 10 рабочих дней. Для регистрации и депонирования произведения (регистрации авторских прав) представляются следующие документы и сведения:
а) оригинал произведения (экземпляр автора), на титульном листе которого указываются фамилия, имя и отчество автора (авторов), вид произведения и его название, время создания (одна треть титульного лист снизу должна быть свободной). Титульный лист, каждая страница произведения должны быть собственноручно подписаны автором (авторами)
б) копия произведения (реквизиты на копии произведения проставляются аналогично титульному листу оригинала). Каждая страница копии произведения также должна быть подписана автором (авторами).
г) аннотация (в одном экземпляре) с подписью автора (авторов) - не более 0,5 страницы;
д) заявление установленного образца. При наличии нескольких авторов в заявлении обязательно указывается доля участия каждого в процентах.

При предоставлении документов через доверенное лицо необходимо дополнительно представить:
а) доверенность за подписью автора (авторов), которая должна быть заверена или по месту жительства автора, или по месту работы автора, или нотариально;
б) ксерокопии следующих страниц паспорта автора (авторов): - вторая страница - с номером или названием отдела милиции, выдавшего паспорт, датой выдачи и подписью владельца; - третья страница - с фамилией именем, отчеством автора; - страница с последним местом регистрации проживания.

Все ксерокопии страниц паспорта должны быть подписаны владельцем и нотариального удостоверения не требуется.

На сегодняшний день существует правовой механизм, призванный оповестить иных лиц, о принадлежащем исключительном праве на произведение. Правообладатель (автор) может использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих элементов: - латинской буквы "C" в окружности; - имени или наименования правообладателя; - года первого опубликования произведения. Буква "C" является начальной буквой английского слова "copyright" ("авторское право"). Однако использование знака охраны авторского права является правом, а не обязанностью автора или иного правообладателя. Отсутствие такого знака на экземпляре произведения как российского, так и иностранного автора не лишает это произведение авторско-правовой охраны.

Могут быть зарегистрированы и депонированы (с выдачей Свидетельства о депонировании и регистрации авторских прав) следующие произведения:
• рукописи рассказов, повестей, романов, стихов и т.д.
• рукописи сценариев драматургических произведений;
• рукописи киносценариев документальных и полнометражных художественных фильмов, рекламных роликов, к


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 226; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты