Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды




Подзаконные акты это изданные на основе и во исполнение законов акты, содержащие юридические нормы.

Подзаконные акты обладают меньшей юридической силой, чем законы, на которых они базируются. Несмотря на то что в норматив­ном правовом регулировании общественных отношений главное и определяющее место занимает закон, подзаконные акты имеют тоже весьма важное значение в жизни общества, играют вспомогательную роль, детализируя положения закона.

Выделяют следующие виды подзаконных актов, расположенные по иерархии:

1) указы и распоряжения Президента РФ. Они обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам (ст. 83 Основного Закона РФ), подготавливаются в пределах президент­ских полномочий, предусмотренных конституционными (ст. 83—90) и законодательными нормами. Президент, будучи главой государст­ва, принимает акты, которые занимают следующее после законов место. Важная роль отводится указам, во многом благодаря им глава государства реализует полномочия и элементы своего правового статуса. В современный период сфера правового регулирования, охватываемая указами, весьма широка. Нормативные указы издают­ся обычно в случае пробелов в праве. Отдельные, очень малочислен­ные указы (например, о введении военного, чрезвычайного положе-

ния)подлежат утверждению Советом Федерации Федерального Собрания РФ.Распоряжения-это вторые по значимости(после указа)подзаконные акты главы государства. Они обычно принима­ются по те-кущим и и процедурным вопросам. Акты Президента пуб-никуются в официальных изданиях. Конституционность актов главы государства может быть проверена Конституционным Судом РФ. (I ежегодные послания Президента РФ Федеральному Собранию представляют собой официальный документ большой политической шачимости, но не содержат норм права и поэтому не носят норма­тивного характера.);

2) постановления и распоряжения Правительства РФ. Акты,
имеющие особо важное значение, издаются в форме постановлений.
Акты по оперативным и другим текущим вопросам издаются в
форме распоряжений. Все акты Правительства РФ обязательны к
исполнению в Российской Федерации. Особенностью актов Прави­
тельства является то, что они могут быть приняты лишь на основа­
нии и во исполнение законов Российской Федерации, а также указов
Президента Российской Федерации. Постановления и распоряже­
ния Правительства РФ подписываются Председателем Правитель­
ства РФ и подлежат официальному опубликованию не позднее
15 дней со дня их принятия;

3) приказы, инструкции, положения министерств, ведомств,
государственных комитетов.
Эти акты, принимаемые на основе
законов Российской Федерации, указов и распоряжений Прези­
дента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Пра­
вительства Российской Федрации и в соответствии с ними, регу­
лируют общественные отношения, находящиеся, как правило, в
пределах компетенции данной исполнительной структуры. Однако
есть среди них и такие, которые имеют общее значение, выходят
за рамки конкретного министерства и ведомства, распространяются
на широкий круг субъектов. Например, акты министерства финан­
сов, министерства внутренних дел, государственного банка, госу­
дарственной налоговой инспекции, таможенного комитета, сани­
тарно-эпидемиологического надзора, федеральной службы лесного
хозяйства и т.п.;

 

4)решения и постановления местных органов государственной
власти (например, областных представительных, законодательных
структур — Саратовской областной Думы, Астраханского областно­
го Представительного Собрания);

5)решения, распоряжения, постановления местных органов госу­
дарственного управления (например, областных глав администра­
ций, губернаторов и проч.);


6) нормативные акты муниципальных (негосударственных) орга­
нов.
Эти акты принимаются в пределах компетенции названных
структур и действуют на территории соответствующих городов, рай­
онов, сел, поселков, микрорайонов и т.п.;

7) локальные нормативные акты — это нормативные предписа­
ния, принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения и
организации и регулирующие их внутреннюю жизнь (например,
правила внутреннего трудового распорядка).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1998. Гл. 12.

Кашанини Т.В., Кашаиин А.В. Основы российского права. М., 1996. С. 68—70.

Комаров С.А. Общая теория государства и права. 3-е изд. М., 1997. Гл. 12.

Конституция. Закон. Подзаконные акты. М, 1994.

Лазарев В.В., Липень СВ. Теория государства и права. М., 1998. Гл. 12.

Марченко М.Н. Теория государства и прав. М., 1996. Гл. 12. С. 291—297.

Общая теория государства и права: Академический курс / Под ред. М.Н. Марченко. М., 1998. Т. 2. Гл. 6.

Общая теория права/Под ред. А.С. Пиголкина. 2-е изд. М., 1995. С. 168— 175.

Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. 2-е изд. М., 1996. С. 143—146.

Российское законодательство: проблемы и перспективы. М., 1995.

Сырых В.М. Теория государства и права. М., 1998. Гл. 11.

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.: Юристъ, 1997. Гл. 14.

Теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. 2-е изд. М., 1996. Лекция 19.

86. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц

Нормативные акты имеют временные, пространственные и субъ­ективные пределы своего функционирования.

Действие нормативного акта во времени обусловлено вступле­нием его в силу и утратой силы. Согласно ст. 6 Федерального закона «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных кон­ституционных законов, федеральных законов, актов палат Феде­рального Собрания», федеральные конституционные законы, феде­ральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после их официального опубликования, если самими законами или


актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу. (см.: Российская газета. 1994.15 июня).

Здесь важно учитывать принцип, согласно которому закон обрат­ной силы не имеет, т.е. он не должен распространяться на те отно­шения, которые уже существовали до момента вступления его в юридическую силу.

Придание закону обратной силы возможно в двух случаях:

1) если в самом законе об этом сказано;

2) если закон смягчает или вовсе устраняет ответственность.
Нормативные акты утрачивают свою силу (прекращают дейст­
вие) на следующих основаниях:

— по истечении срока действия акта, на который он был принят;

— в связи с изданием нового акта, заменившего ранее действую­
щий (косвенная отмена);

— на основании прямого указания конкретного органа об отме­
не данного акта (прямая отмена).

Действие нормативного акта в пространстве определяется тер­риторией, на которую распространяются властные полномочия ор­гана, его издавшего. Под территорией Российской Федерации пони­мается ее сухопутное и водное пространство внутри государствен­ных границ, воздушное пространство над ними, недра. К ней отно­сится также территория российских дипломатических представи­тельств за рубежом, военные и торговые суда в открытом море, воздушные корабли, находящиеся в полете за пределами Феде­рации.

С вышеизложенными проблемами тесно связано действие акта по кругу лиц. На территории Российской Федерации нормативные акты действуют в отношении всех ее граждан, государственных ор­ганов, общественных организаций, иностранцев, лиц без гражданст­ва. Вместе с тем существуют специальные нормативные акты, рас­пространяющиеся только на отдельные категории граждан и долж­ностных лиц.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гойман-Ч^рвошок В.И. Очерк теории государства и права. М., 1996. Гл.21. С. 213—218.

Комаров С.А. Общая теория государства й права. Саранск, 1994. С. 155—158.

Марченко М.Н. Теория государства и права. М, 1996. Гл. 12. С. 307—315.

Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. 2-е изд. М., 1995. С. 175—180.

Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. 2-е изд. М., 1996. С. 155—159.


 




Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько, М.: Юристъ, 1997. Гл. 14.

Теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. 2-е изд. М., 1996. Лекция 19. С. 356—363.

Тилле А.А. Время, пространство, закон. М., 1967.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 1993. Стр. 199—201.

87. Понятие и принципы правотворчества

Правотворчество это деятельность прежде всего государст­венных органов по принятию, изменению и отмене юридических норм.

Субъектами правотворчества выступают государственные орга­ны, негосударственные структуры (органы местного самоуправле­ния, профсоюзы и т.п.), наделенные соответствующими полномо­чиями, а также народ при принятии законов на референдумах.

Правотворческая деятельность осуществляется в рамках уста­новленных процессуальных норм (процедур), содержащихся в Кон­ституции, регламентах, уставах и т.п. Правотворчество заключается в принятии новых норм права, отмене либо совершенствовании ста­рых путем внесения изменений и дополнений.

Правотворчество характеризуется тем, что:

— оно представляет собойдеятельность активную, творческую,
государственную;

—- основная продукция его — юридические нормы, воплощаю­щиеся главным образом в нормативных актах (кроме этого, в норма­тивных договорах, правовых обычаях, юридических прецедентах);

— это важнейшее средство управления обществом, здесь форми­
руется стратегия его развития, принимаются существенные правила
поведения;

— уровень и культура правотворчества, а соответственно и каче­
ство принимаемых нормативных актов, — это показатель цивилизо­
ванности и демократии общества.

Правотворчеству присущи следующие принципы:

— научность (ибо в процессе подготовки нормативных актов
важно изучать социально-экономическую, политическую и иную А
ситуацию, объективные потребности развития общества и т.п.);

— профессионализм (заниматься подобной деятельностью долж­
ны компетентные люди — юристы, управленцы, экономисты и др.);

— законность (данная деятельность должна осуществляться в
рамках и на основе Конституции, иных законов и подзаконных
актов);


 

— демократизм (характеризует степень участия граждан в этом
процессе, уровень развития процедурных норм и институтов в об­
ществе);

— гласность (означает открытость, «прозрачность» правотвор­
ческого процесса для широкой общественности, нормальную цир­
куляцию информации).

— оперативность (предполагает своевременность издания нор­
мативных актов).

Следовательно, принципы правотворчества — это основопола­гающие идеи, руководящие начала, исходные положения деятель-' ности, связанной с принятием, отменой или с заменой юридических норм, это ориентир для органов, творящих право.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1998. Гл. 16.

Гаврилов О.А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирова­ние. М., 1993.

Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права. М., 1996. Гл. 21. С. 203—206.

Комаров С А. Общая теория государства и права. М., 1997. Гл. 13.

Лазарев В.В., Липенъ СВ. Теория государства и права. М., 1998. Гл. 12.

Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 1996. Гл. 16. С. 378—384.

Общая теория государства и права: Академический курс / Под ред. ! М.Н. Марченко. М, 1998. Т. 2. Гл. 7.

Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. 2-е изд. М., 1995. Гл. 13. :. 200—208.

Поленика СВ. Законотворчество в Российской Федерации. М., 1996.

Российское законодательство: проблемы и перспективы. М., 1995.

Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М., 1995. С. 147—149.

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и [ А.В. Малько. М.: Юристъ, 1997. Гл. 16.

Теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. 2-е изд. М., 1996. | Лекция 22. С. 402—407.

88. Виды правотворчества

Правотворчество — богатое по содержанию явление, сверхслож­ная деятельность по формулированию общих правил поведения. Оно может быть, естественно, неоднородным.

В зависимости от субъектов правотворчество подразделяется на |такие виды, как:

1) непосредственное правотворчество народа в процессе прове-

|

дения референдума (всенародного голосования по наиболее важ­ным вопросам государственной и общественной жизни);


2) правотворчество государственных органов (например, Госу-
дарственной Думы. Правительства РФ);

3) правотворчество отдельных должностных лиц (например,
Президента, министра); '

4) правотворчество органов местного самоуправления;

5) локальное правотворчество (например, на предприятии, в уч
реждении и организации);

6) правотворчество общественных организаций (например,
профсоюзов).

В зависимости от значимости правотворчество делится на:

1) законотворчество (правотворчество высших представители
ных органов — парламентов, в процессе которого издаются нормш
тивные акты высшей юридической силы -— законы, принимаемые
соответствии с усложненной процедурой);

2) делегированное правотворчество (нормотворческая деятель­
ность органов исполнительной власти, прежде всего правительства,
осуществляемая по поручению парламента по принятию для опера
тивного решения определенных проблем нормативных актов, входя
тих в компетенцию представительного органа);

3) подзаконное правотворчество (здесь нормы права принимают
ся и вводятся в действие структурами, не относящимися к высшим
представительным органам — президентом, правительством, ми
нистерствами, ведомствами, государственными комитетами, мест
ными органами государственного управления, губернаторами, гла
вами администраций, руководителями предприятий, учреждений
организаций). Далеко не все юридические нормы необходимо при
нимать на уровне законотворчества. Есть целый спектр ситуаций
когда юридические нормы целесообразнее принимать на уровне
подзаконных актов, нормативных договоров и в иных формах
Кроме всего прочего, подзаконное правотворчество характеризует
ся большей оперативностью, гибкостью, меньшей формальностью,
большей компетентностью осуществляющих его конкретных субъ­
ектов. Вместе с тем подзаконное правотворчество связано с «непро­
зрачностью» процесса принятия нормативных актов, с их громозд­
костью.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Венгеров А.Б. Теория государства и права. М, 1998. Гл. 16.

Гаврилов О.А Стратегия правотворчества и социальное прогнозирова­ние. М., 1993.

Гойман-Червоннж В.И. Очерк теории государства и права. М., 1996. Гл. 21. С. 203—2%.

Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 1997. Гл. 13.


I

Лазарев В.В., Липень СВ. Теория государства и права. М., 1998. Гл. 12 \ Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 1996. Гл. 16. С "78—ЗМ \ Общая теория государства и права: Академический . vpc ' пд ред. NjL.H. Марченко. М, 1998. Т. 2. Гл. 7.

Поленина СВ. Законотворчество в Российской Федерации. М., 1996. ' Проблемы правотворчества субъектов Российской Федерации: Научно-методическое пособие / Отв. ред. А.С. Пиголкин. М., 1998.

Российское законодательство: проблемы и перспективы. М., 1995.

Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М., 1995. С. 147—149.

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.: Юристъ, 1997. Гл. 16.

Теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. 2-е изд. М., 1996. Лекция 22. С. 402—407.

89. Понятие и стадии законотворчества в РФ

Законотворческий процесс — главная составная часть право­творческого процесса, его сердцевина. Именно принятие законов прежде всего характеризует данный процесс в целом. Кроме законов продукцией правотворчества выступают подзаконные нормативные акты, правовые обычаи, нормативные договоры, юридические пре­цеденты.

Законотворчество — сложный, неоднородный процесс, вклю­чающий в себя следующие стадии:

1) законодательная инициатива — закрепленное в Конституции
РФ право определенных субъектов внести предложение об издании
закона и соответствующий законопроект в законодательный орган.
Право законодательной инициативы порождает у законодательного
органа обязанность рассмотреть предложение и законопроект, но
принять или отклонить его — право законодателя. Право законода­
тельной инициативы (согласно ч. 1 ст. 104 Конституции РФ) принад­
лежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федера­
ции, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, законо­
дательным (представительным) органам субъектов РФ, Конституци­
онному Суду РФ, Верховному Суду РФ, Высшему Арбитражному
Суду РФ;

2) обсуждение законопроекта — важная стадия, которая начина­
ется в Государственной Думе с заслушивания доклада представите­
ля субъекта, внесшего законопроект. Данная стадия необходима для
того, чтобы довести документ до нужного качества: устранить про
тиворечия, пробелы, неточности и прочие дефекты. Наиболее суше
ственные законопроекты выносятся на всенародное обсуждение;

3) принятие закона, что достигается с помощью двух механизмов
голосования (простым большинством и квалифицированным). При


нятие закона — главная стадия, которая в свою очередь распадается на три подстадии:

а) принятие закона Государственной Думой (федеральные зако­
ны принимаются простым большинством голосов от общего числа
депутатов Государственной Думы, т.е. 50% + 1 голос; федеральные
конституционные законы считаются принятыми, если за них прого­
лосовало не менее 2/ 3 голосов от общего числа депутатов Государ­
ственной Думы);

б) одобрение закона Советом Федерации (в соответствии с ч. 4
ст. 105 Конституции РФ «федеральный закон считается одобренным
Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от
ouiMeiu числа членов этой палаты либо если в течение четырнадцати
дней он не был рассмотрен Советом Федерации»; в соответствии с
ч. 2 ст. 108 Конституции РФ «федеральный конституционный закон
считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех
четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации»);

в) подписание закона Президентом РФ (согласно ч. 2 ст. 107 и ч. 2.
ст. 108 Конституции Рф, Президент в течение четырнадцати дней
подписывает одобренный закон и обнародует его);

4) опубликование закона (как правило, федеральные конституци­онные законы и федеральные законы подлежат официальному опуб­ликованию в течение семи дней после их подписания Президентом РФ; неопубликованные законы не применяются).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч. 2. Теория права. М., 1996. Т. 2. Тема 9.

Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права. М., 1996.

Гл. 21. С. 206—210.

Дубов И.А. Законодательная инициатива: проблемы и пути совершенст­вования // Государство и право. 1993. № 10.

Конституция. Закон. Подзаконный акт. М., 1994.

Кудрявцев В.М., Казимирчук В.П. Современная социология права. М.,

1995.

Малков В.П. Опубликование и вступление в силу федеральных законов, иных нормативных правовых актов // Государство и право. 1995. № 5.

Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 1996. Гл. 16. С. 384—394.

Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. 2-е изд. М., 1995. С. 208—216.

Поленина СВ. Законотворчество в Российской Федерации. М., 1996.

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.: Юристъ, 1997. Гл. 16.

Теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. 2-е изд. М., 1996. Лекция 22. С. 407—416.


90. Систематизация нормативных актов: понятие и виды

Нормативные акты принимаются различными органами в раз­личное время, в различных пространственных пределах и по разно­му поводу. Такая ситуация не может не влиять на природу действу­ющих законов и подзаконных актов, которые порой могут между собой находиться в противоречии. Поэтому прежде чем обществен­ные отношения будут упорядочены, необходимо, чтобы сами норма­тивные акты были в порядке, чтобы они были приведены в соответ­ствующую систему.

Отсюда, систематизация — это упорядочение нормативных актов, приведение их в определенную систему. Она необходима для обеспечения доступности законодательства, удобства пользования им, устранения устаревших и неэффективных норм права, разреше­ния юридических конфликтов, ликвидации пробелов.

Выделяют такие виды систематизации, как:

1) инкорпорация — форма систематизации путем объединения
нормативных актов без изменения их содержания в сборник, где
каждый из актов сохраняет свое самостоятельное юридическое зна­
чение. Принципы инкорпорации: хронологический (по времени их
принятия), тематический (по определенной тематике) и др. Инкор­
порация — самый простой вид систематизации. Инкорпорация под­
разделяется на официальную и неофициальную. К первой можно
отнести Собрание законодательства Российской Федерации, ко вто­
рой — сборники нормативных материалов по отраслям права, изда-
наемых в учебных целях, для просвещения населения и т.п. На не­
официальные инкорпоративные материалы нельзя ссылаться в про­
цессе рассмотрения юридических дел, например в суде;

2) консолидация — форма систематизации путем объединения
нормативных актов без изменения их содержания в единый акт, где
каждый из актов теряет свое самостоятельное юридическое значе-

ние. Здесь нормативные акты объединяются по признаку их относи-мости к одному виду деятельности (охрана природы, образование т.п.). Особенность консолидации состоит в том, что она является компромиссной» систематизацией, сочетающей в себе черты ин-корпорации и кодификации. Консолидация используется зачастую ж промежуточный этап, когда отсутствует возможность кодифи-щии;

3) кодификация — форма систематизации путем объединения
нормативных актов в единый, логически цельный акт с,изменением
их содержания. В процессе кодификации устраняются устаревший
правовой материал, противоречия в нормах, создаются новые пра-

ша поведения, обеспечивается ч их согласованность, логичность.


 

91. Юридическая техника Юридическая техника — это система средств, правил и приемов подготовки и упорядочения правовых актов, применяемая в целях обеспечения их совершенства и повышения эффективности. Основным объектом юридической техники является текст право­вых актов, информационное воплощение юридических предписа­ний. При их принятии важно учитывать, чтобы содержание таких

Поэтому кодификация — способ правотворчества, наиболее слож ный и трудоемкий вид систематизации. Кодификация законодатель ства может быть всеобщей (когда переработке подвергается знач и тельная часть законодательства), отраслевой (когда перерабатыва ются нормы определенной сферы законодательства), специальной (когда перерабатываются нормы какого-либо правового института) Кодификация предполагает переработку норм права по содержа ниюи их систематизированное, научно обоснованное изложение и новом законе (кодексе, своде законов и т.д.). Признаки кодифика ции: во-первых, ею имеют право заниматься только специальные органы; ъо-втор,лк, в итоге появляется новый нормативный акт -кодекс, в-третьих, кодифицированный акт выступает основным среди всех иных актов, действующих в данной сфере.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1998. Гл. 16. Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права. М., 19%.

Гл. 21. С. 218—222.

Комаров С А. Общая теория государства и права. М., 1997. Гл. 13.

Лазарев В.В., Липень СВ. Теория государства и права. М., 1998. Гл. 12.

Общая теория государства и права: Академический курс / Под ред. М.Н. Марченко. М, 1998. Т. 2. Гл. 9.

Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. 2-е изд. М., 1995. Гл. 14

Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. 2-е изд. М

1996. С. 164—167.

Российское законодательство: проблемы и перспективы. М., 1995. С. 89-100.

Сенякин И.Н. Специализация и унификация российского законодатель­ства. Саратов, 1993.

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова V

А.В. Малько. М.: Юристъ, 1997. Гл. 16.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 1993. С. 186—190. Хутыз М.Х., Сергейко П.Н. Энциклопедия права. 2-е изд. М., 1995)

С. 27—29.


предписаний (дух) и форма (буква) соответствовали друг другу,бы не было неясности, двусмысленности.

Юридическая техника признана структурировать правовой мате-риал, совершенствовать язык правовых актов, делать его более по-нятным, точным и грамотным. Во многом именно уровень юриди-ческой техники символизирует определенный уровень правовой льтуры конкретного общества.

К техническим средствам относят юридические термины (сло-

весное выражение понятий, используемых при изложении содержа-ния правового акта) и юридические конструкции (специфическое строение нормативного материала, складывающееся из определен-го сочетания субъективных прав, льгот, поощрений, обязаннос­ти, запретов, приостановлений, наказаний и т.п.).

К техническим правилам относят:

1) ясность и четкость, простоту и доступность языка правовых
актов;

2) сочетание лаконичности с необходимой полнотой, конкрет-

ности с требуемой абстрактностью выражения соответствующих авовых предписаний;

3) последовательность в изложении юридической информации;

4) взаимосвязь, согласованность и внутреннее единство правово-
\ материала.

К техническим приемам относят способы, фиксирующие офи-ьные реквизиты (наименование правового акта, дата и место его ринятия, подписи должностных лиц и т.п.), структурную организа-«ю правового акта (вводная часть — преамбула, общая и особен-части, нумерация разделов, глав, статей, пунктов и т.д.).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч. 2. Теория права. }А., 1996. [2.Тема-9.

уВяасенко Н.А. Основы законодательной техники. Иркутск, 1995.

Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права. М., 1996. к. 21. С. 222—224.

Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества. М., 1991.

Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. 2-е изд. М., 1995. ; 216—219. \ ^ ■

нинаС.В. Законотворчество в Российской Федерации. М., 1996. |, Сандееуар Л. Введение в право. М., 1994.

ЧерданцевА.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке
практике. Екатеринбург, 1993. ■

Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1990.


92. Понятие и структурные элементы системы права

Право кроме внешней формы имеет и внутреннюю, под которой1 понимается его строение. Система права — это внутренняя струк тура права, состоящая из взаимосогласованных норм, институтог., подотраслей и отраслей права.

Системное устройство права означает, что оно представляем собой целостное образование, состоящее из множества элементом. .* находящихся между собой в определенной иерархической связи.

Системная организация права имеет важное значение как дли законодателя (принимая нормативный акт, правотворческий орган обязан гармонично «включить» его в существующую систему права, не нарушая ее целостности), так и для правоприменителя (систем ный принцип права в сфере правоприменительной деятельности позволяет правильно истолковать и применить норму права). Суще ственно влияние системности права и на процесс систематизации (упорядочения) законодательства.

Черты системы права:

— ее первичным элементом выступают нормы права, которые
объединяются в более крупные образования — институты, пои

отрасли, отрасли;

— ее элементы непротиворечивы, внутренне согласованы, взаи­
моувязаны, что придает ей целостность и единство;

— она обусловлена социально-экономическими, политически
ми, национальными, религиозными, культурными, историческими*
факторами;

— имеет объективный характер, ибо зависит от объективно су
ществующих общественных отношений и не может создаваться по
чисто субъективному усмотрению людей.

Понятие «система права» не следует отождествлять с понят) • «правовая система». Последнее шире по своему объему и вклнэт в себя помимо системы права юридическую практику и господа! ющую правовую идеологию. Таким образом, правовая система и система права соотносятся как целое и часть.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч. 2. Теория права. М., 19%

Т. 2. Тема 7.

Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права. М.,

Гл. 19. С. 180—183.

Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. М.,

С. 73—78.

Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 1996. Гл. 13. С. 322—326.

Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. 2-е изд. М., 1995. Гл. 12.

Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. 2-е изд. М., 96. Тема 12. С. 167—172.

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и В. Малько. М.: Юристъ, 1997. Гл. 15.

Теория государства и права / Отв. ред. В.М. Корельский и В.Д. Перева-в. Екатеринбург, 1996. С. 314—318.

ХропанюкВ.Н. Теория государства и права. М., 1993. С. 210—212.

Хутыз М.Х., Сергейко П.Н. Энциклопедия права. 2-е изд. М., 1995. 50—51.

93. Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на отрасли

Для деления норм права на отрасли используют два критерия: Предмет и метод правового регулирования.

Предмет правового регулирования — это те общественные отно-Иопия, которые право регулирует. Он является основным критери-л, ибо общественные отношения объективно существуют, их опре-сленный характер требует к себе и соответствующих правовых юрм. Так, трудовые отношения выступают предметом регулирова-ия трудового права, семейные отношения — семейно-брачного рава.

Вместе с тем предмет правового регулирования не может быть щшетвенным критерием деления права на отрасли, потому что:

1) общественные отношения, его составляющие, чрезвычайно
вшообразны;

2) нередко одни и те же общественные отношения регулируются
пличными отраслями и к тому же различными способами.

Поэтому вторым (дополнительным) критерием выступает метод равового. регулирования. Если предмет отвечает на вопрос, что вгулирует право, то метод — как регулирует. Если предмет являет-ся материальным критерием, то метод — формально-юридическим.

Метод правового регулирования — это совокупность юридичес-

средств, при помощи которых осуществляется правовое регули-ание качественно^ однородных общественных отношений.

Выделяют следующие основные методы правового регулиро-вания:

императивный — метод властных предписаний, субордина-

ции, основанный на запретах, обязанностях, наказаниях; диспозитивный — метод равноправия сторон, координации,

основанный на дозволениях;


поощрительный — метод вознаграждения за определенное
заслуженное поведение;

рекомендательный — метод совета осуществления конкрег
ного желательного для общества и государства поведения и т.п.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч. 2. Теория права. М., 1996, Т. 1. Тема 7.

Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права. М., 199& Гл. 19. С. 180—183.

Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 1996. Гл. 13. С. 326—33

Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. 2-е изд. М., 1995. Гл. '^

Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. 2-е изд. Г 1996. Тема 12. С. 167—172.

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова:! А.В. Малыш. М.: Юристъ, 1997. Гл. 15.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 1993. С. 210—

Хутыз М.Х., Сергейко П.Н. Энциклопедия права. 2-е изд. М., 19')> С. 54—57.

94. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права

Отрасль права — это упорядоченная совокупность юридически» норм, регулирующих определенный род (сферу) общественных о ношений.

Отрасль — наиболее крупное подразделение системы права. Ь чественная однородность, специфика той или иной области обще венных отношений вызывают к жизни соответствующую отрас права. Так, объективно существующие трудовые отношения лю; обусловливают необходимость трудового права, управленческие i ношения — административного права.

Если система права складывается из отраслей, то сами отрас сострят из подотраслей, институтов и норм права.

Выделяют следующие отрасли права:

1) конституционное (государственное) право,

2) гражданское,

3) административное,

4) уголовное,

5) земельное,
6)трудовое,

 

7) семейно-брачное,

8) уголовно-исполнительное,


9) аграрное (сельскохозяйственное),

10) экологическое (природоохранное),

11) финансовое,

12) уголовно-процессуальное,

13) гражданско-процессуальное.

Среди формирующихся отраслей можно назвать отрасли пред­принимательского, налогового, муниципального, компьютерного, и «мического права и др.

Дать краткую характеристику основных отраслей права — это значит рассмотреть конкретный предмет и доминирующий метод правового регулирования конституционного, административного, гражданского и уголовного права.

Конституционное право — ведущая отрасль права, предметом регулирования которой являются основы конституционного строя,

правовое положение личности, форма правления и государственно-

го устройства; доминирующий метод — императивный.

Гражданское право регулирует имущественные и личные неиму-щественные отношения; основной метод — диспозитивный.

Административное право регулирует управленческие отноше-ния, возникающие в процессе исполнительно-распорядительной де-чятельности органов государства; преобладающий метод — импера-тивный.

Уголовное право охраняет от преступных посягательств на права | и свободы человека и гражданина, конституционный строй, частную ' и государственную собственность и т.п.; господствующий метод — императивный.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч. 2. Теория права. М., 1996.

1. Тема 7.

Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права. М., 1996. 1.19.

Марченко ММ. Теория государства и права. М., 1996. Гл. 13.

Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. 2-е изд. М., 1995. Гл. 12.

Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. 2-е изд. М.,
%. Тема 12. С. 167—172. i

Теория государства и права: Курс лекций '/ Под ред. Н.И. Матузова и 15. Малько. М.: Юристъ, 1997. Гл. 15.

ХропанюкВ.Н. Теория государства и права. М., 1993. С. 210—212.

Хутыз М.Х., Сергейко П.Н. Энциклопедия права. 2-е изд. М., 1995. Гл. 6.


95. Институт права: понятие и виды

Институт права — это упорядоченная совокупность юридичее ких норм, регулирующих определенный вид (группу) общественных

отношений.

Если отрасль права регулирует род общественных отношений, и

институт — лишь их вид.

Институт права — гораздо меньшая по сравнению с отраслью совокупность юридических норм. В каждой отрасли права можно выделить множество институтов. Так, в отрасль трудового права включаются институты дисциплины труда, материальной ответе! венности, охраны труда и т.п.

Виды институтов:

1) в зависимости от характера институты подразделяются на ма териальные (институт подряда) и процессуальные (институт boi буждения уголовного дела);

2). в зависимости от сферы распространения — на отраслевън1 (институт наследования) и межотраслевые (институт частной собст

венности);

3) в зависимости от функциональной роли — на регулятивные (институт мены) и охранительные (институт привлечения к уголон ной ответственности).

Субинститут права — это упорядоченная совокупность юр и дических норм, регулирующих конкретную разновидность общест венных отношений, находящихся в рамках определенного институт a права. Субинститут — составная часть института права. Так, ип статут преступлений против жизни, здоровья, достоинства личности делится на субинституты преступлений против жизни (его состан ляют различные виды убийств), против здоровья (здесь сосредо точены нормы, касающиеся различных видов телесных поврежде­ний) и преступлений против достоинства личности (клевета, ос­корбление).

Между тем важно помнить, что далеко не каждый институт права имеет хотя бы один субинститут. Субинститут — это проблема делеЛ ния институтов права.

Вместе с тем сами институты могут «складывать-ся» в такие более крупные подразделения системы права, как подотрасли.

Система однородных институтов определенной отрасли права образует подотрасль права. Подотрасль права — это уже не инсти­тут, но еще и не отрасль права. Так, авторское, изобретательское, жилищное право являются подотраслями гражданского права; на­логовое право — подотраслью финансового права; муниципаль­ное — подотраслью административного права.


■•; РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч. 2. Теория права. М., 1996. Т. 1. Тема 7.

Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права. М., 1996. I if. 19.

Кашашна Т.В., КашаншА.В. Основы российского права. М. 1996. Гл. 2. > '. 74.

Марченко МЛ. Теория государства и права. М., 1996. Гл. 13.

Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. 2-е изд. М., 1995. Гл. 12.

Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. 2-е изд. М., I1)96. Тема 12.

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и [ Л.В. Малько. М.: Юристъ, 1997. Гл. 15.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 1993. Гл. 15.

Хутыз М.Х., Сергейко П.Н. Энциклопедия права. 2-е изд. М., 1995. Гл. 6.

96. Частное и публичное право

Кроме отраслей в структуре права юридические нормы можно подразделить на две большие группы: на частное и публичное право.

Частное право — это упорядоченная совокупность юридических норм, охраняющих и регулирующих отношения частных лиц. Пуб-личное право образуют нормы, закрепляющие порядок деятельности органов государственной власти и управления.

Если частное право — область свободы и частной инициативы, то публичное — сфера власти и подчинения. Отсюда, частное право состойт из отраслей гражданского, предпринимательского, семейно-брачного, трудового права, а публичное — из отраслей конституци-онного, административного, финансового, уголовного и иных.

В литературе выделяют следующие критерии, в зависимости от которых те или иные нормы права относят к частному либо публич­ному праву:

1) интерес (если частное право призвано регулировать частные
интересы, то публичное — общественные, государственные);

2) предмет правового регулирования (если частному праву свой-
ственны нормы, регулирующие имущественные отношения, то пуб-

личному — неимущественные);

3) метод правового регулирования (если в частном праве господ-
ствует метод координации, то в публичном — субординации);

4) субъектный состав (если частное право регулирует отношения
частных лиц между собой, то публичное право — частных лиц с
юсударством либо между государственными органами).


В настоящее время в правовой системе России все больше ут верждаются такие институты частного права, как право наследуемо го пожизненного владения, интеллектуальной собственности, возме щения морального ущерба и др.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Агарков ММ. Ценность частного права // Правоведение. 1992. №1,2. Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч. 2. Теория права. М., 19%

Т. 1. Тема 7.

Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права. М., 19%

Гл. 19. С. 185—191.

Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М., 199.'

С. .10—19.

Марченко М-Н. Теория государства и права. М., 1996. Гл. 13.

Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. 2-е изд. М., 1995. Гл. 1.'

Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. 2-е изд. М..

1996. Тема 12.

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и

А.В. Малько. М.: Юристъ, 1997. Гл. 15.

Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995.

ХропанюкВ.Н. Теория государства и права. М., 1993. Гл. 15.

97. Юридический процесс: понятие и виды

Юридический процесс — это нормативно установленные формы упорядочения юридической деятельности, направленные на опти мальное удовлетворение и гарантирование интересов субъектон

права.

Данный процесс регулируется соответствующими правовыми нормами, а его результаты оформляются и закрепляются в правовых актах — официальных документах.

Юридический процесс присущ любой юридически значимой дс ятельности (законотворческой, исполнительно-распорядительной, судебной), содержит ее программу и выступает существенной гаран­тией точного соблюдения и результативного осуществления право­вых предписаний.

Юридический процесс, следовательно, призван нейтрализован, элементы стихийности, хаоса, неуправляемости, существующие в юридической деятельности, содействовать реализации норм матери­ального права и удовлетворению общественно значимых интересов

субъектов права.

Юридический процесс — это всегда определенная система, со­стоящая из последовательно совершаемых действий и принимаемых

актов.


В зависимости от предмета правового регулирования (отраслево-i признака) юридический процесс подразделяется на гражданский, мовный, административный, конституционный. * Гражданско-процессуальное право (ГПК РСФСР) иуголовно-про-ессуальное право (УПК РСФСР) регулируют соответственно граж-Цанское судопроизводство и предварительное расследование и судо-фоизводство но уголовным делам. Арбитражный процесс является разновидностью гражданского процесса.

Административный процесс пока еще не выделился из граждан-кого процесса, хотя определенные предпосылки для этого есть. В астоящее время административное судопроизводство регулирует-н гл. 22—25 ГПК.

Конституционный процесс находится в стадии правового форми-I ования, поисков оптимальных средств и путей осуществления кон-гитуциониого контроля.

В зависимости от природы принимаемых решений юридический процесс может классифицироваться на правотворческий (воплоща­ется, например, в регламентах Государственной Думы и Совета Фе­и-рации Федерального Собрания РФ), с помощью которого прини­маются нормативные акты, правоприменительный (воплощается, например, в Указе Президента РФ о назначении на должность ми-истра), с помощью которого принимаются правоприменительные мы, праворазъяснительньщ (воплощается, например, в Федераль-пм конституционном законе «О Конституционном Суде Россий-кой Федерации»), с помощью которого принимаются интерпрета-ионные акты.

. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Драма российского закона / Отв. ред. В.Г1. Казимирчук. М.. 1996. Г д. 5. I'. 69—73.

Протасов В-Н. Юридическая процедура. М., 1991.

Протасов ВН- Основы общеправовой процессуальной теории. М., 1^91.

Рязановскии В.А. Единство процесса. М.. 1996.

Спиридонов ДМ, Теория государства и права. М., 1995. С. 242—246.

Теория государства и права: Курс лекций / Пол ред. Н.И. Матузова и Л.П. Малько. М-: Юристъ. 1097. Гл. 17.

Теория государства и права / Отв. ред. В.М. Корсльский и В.Д. Персия ■inn. Екатеринбург, 1996. Гл. 25. С. 393—398.

1 Теория юридического процесса /' Пол гад. ИМ. Горшенеиа. Харькоп. 1«Ж5?

Тихомиров Ю-А. Действие закона. «L, 1992,, С. 119—130.

ЧерданцевА.Ф. Теория государства и права. Р.катепшфург, 1996 Т?мя 11

Юридическая процессуальная форма: теория и практика / Под реп. I |.П. Недбайло и В.М. Горшепева. М., 1976.


98. Соотношение системы права и системы законодательства

Законодательство, как и право, тоже имеет свою систему, под которой понимается его внутреннее строение.

Однако данные понятия необходимо различать по следующим

основаниям:

1) если первичным элементом системы права является норма, то
первичным элементом системы законодательства — нормативный

акт;

2) если система права выступает в качестве содержания, то сис­
тема законодательства — в качестве формы;

3) если система права складывается объективно в соответствии с
существующими общественными отношениями, то система законо­
дательства преимущественно субъективна, ибо зависит от законода­
теля;

4) если система права имеет первичный характер, то система
законодательства — производный (первая служит исходной базой

для второй);

5) если система права имеет только горизонтальное (отраслевое)
строение, то система законодательства еще и вертикальное (федера­
тивное, иерархическое);

6) система права и система законодательства различаются и по
объему: законодательство, с одной стороны, не охватывает всего
разнообразия нормативности (ведь кроме законодательства право
оформляется и в юридических обычаях, и в нормативных договорах,
и в юридических прецедентах); а с другой стороны, включает в себя
кроме формулировок норм и иные элементы — преамбулы, назва­
ния разделов, глав, статей и т.п.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ввнгеров А.Б. Теория государства и права. Ч. 2. Теория права. М., 1991Т. 1. Тема 7. \

Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права. М., 1996.Гл. 19. С. 193—195.

Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 1996. Гл. 13.

Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. 2-е изд. М., 1995.С. 197—200.

Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. 2-е изд. М.,1996. С. 178—179.

Полента СВ. Система права и система законодательства в современных

условиях // Правоведение. 1975. № 5.

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малыш. М.: Юристъ, 1997. Гл. 16.


ХропанюкВ.Н. Теория государства и права. М., 1993. С. 216—220. Хутыз М.Х., Сергейко П.Н. Энциклопедия права. 2-е изд. М., 1995. С. 55—57.

99. Правовые отношения: понятие и признаки

Правоотношение — это общественное отношение, урегулиро­ванное нормами права, участники которого имеют соответствующие субъективные права и юридические обязанности.

Если норма права — статическое состояние правового регулиро­вания, то правоотношения — динамическое. Категория «правоот­ношение» является одной из центральных в общей теории права и позволяет уяснить, каким образом право воздействует на поведение людей.

Правоотношения позволяют «перевести» абстрактные юриди­ческие нормы в плоскость персонифицированных связей, т.е. на уровень субъективных прав и юридических обязанностей для дан­ных субъектов.

Признаки правоотношений:

1) это общественное отношение, которое представляет собой
двустороннюю конкретную связь между социальными субъектами;

2) оно возникает на основе норм права (общие требования пра­
вовых норм индивидуализируются применительно к субъектам и
реальным ситуациям, в которых они находятся);

3) это связь между лицами посредством субъективных прав и
юридических обязанностей;

4) это волевое отношение, ибо для его возникновения необходи­
ма воля его участников (как минимум хотя бы с одной стороны);

5) это отношение возникает по поводу реального блага, ценнос-
[ ти, в связи с чем субъекты осуществляют принадлежащие им субъ-
| ективные права и юридические обязанности;

6) это отношения, охраняемые и обеспечиваемые государством
(в частности, возможностью государственного принуждения).

Правоотношение имеет сложную по составу элементов струк­туру:

— субъект;

— объект;

—- субъективное право и юридическая обязанность (юридичес­кое содержание).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч. 2. Теория права. М., 1996. Г. 2. Тема 8.


 
 

Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права. М., 19%. Гл.22. Гревцов ЮМ. Проблемы теории правового отношения. Л., 1981. Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 1996. Гл. 15. Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. Гл. 9. Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. 2-е изд. М., 1995. С. 235—238. Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. 2-е изд. М., 1996. С. 179—183. Протасов В.Н. Правоотношение как система. М., 1991. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.: Юрисгь, 1997. Гл. 21. Теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. 2-е изд. М., 1996. Лекция 21. С. 88—96. Ткаченко ЮТ. Методологические вопросы теории правоотношений. М., 1980. Толстой ЮЖ. К теории правоотношений. Л., 1958. Хаяфина P.O. Общее учение о правоотношении. М., 1974.

100. Виды правоотношенийПравовые отношения могут классифицироваться по различным основаниям:

1) в зависимости от предмета правового регулирования (отрасле­
вого признака) правоотношения подразделяются на конституцион­
ные, административные, уголовные, гражданские
и т.п.;

2) в зависимости от характера — на материальные (финансовые,
трудовые и т.д.) и процессуальные (уголовно-процессуальные, граж­
данско-процессуальные и др.);

 

3) в зависимости от функциональной роли — на регулятивные
(возникают на основе норм права или договора) и охранительные
(связаны с государственным принуждением и реализацией юриди­
ческой ответственности);

4) в зависимости от природы юридической обязанности — на
пассивные, связанные с осуществлением запретов, пассивных обя­
занностей (правоотношения собственности), и активные, связанные
с осуществлением определенных положительных действий (право­
отношения займа);

 

5) в зависимости от состава участников — на простые, возникаю­
щие между двумя субъектами (правоотношения купли-продажи), и
сложные, возникающие между несколькими субъектами (правоотно­
шение отбывания уголовного наказания);

6) в зависимости от продолжительности действия — на кратко­
временные
(правоотношения мены) и долговременные (правоотноше­
ния гражданства);


7) в зависимости от степени определенности сторон — на отно­сительные, абсолютные и общие.

В относительных правоотношениях конкретно (поименно) оп­ределены все участники (управомоченные и обязанные субъекты — покупатель и продавец, истец и ответчик).

В абсолютных правоотношениях точно известна лишь управомо-ченная сторона, а обязанные лица — все возможные субъекты, при­званные воздерживаться от нарушений интересов управомоченного (авторские правоотношения).

Что касается общих (или общерегулятивных) правоотношений, то это вопрос дискуссионный.

Согласно одной точке зрения, выделение подобных правоотно­шений недостаточно убедительно и практически бесполезно (В.К. Бабаев, Ю.И. Гревцов и др.).

По мнению других авторов (Н.И. Матузов, С.С. Алексеев, B.C. Основин), общие правоотношения в отличие от конкретных выражают юридические связи более высокого уровня между госу­дарством и гражданами, а также последних между собой по поводу гарантирования и осуществления основных прав и свобод личности (право на жизнь, честь, достоинство, безопасность и т.п.), а равно обязанностей (соблюдать законы, уважать права других граждан). Данные правоотношения возникают на основе норм Конституции, важнейшего законодательства и являются базовыми для отраслевых правовых отношений.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч. 2. Теория права. М., 1996. Т. 2. Тема 8.

Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права. М., 1996. Гл.22.

Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 1996. Гл. 15.

МатузовН.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. Гл. 9.

Матузов Н.И. Права человека и общерегулятивные правоотноше-i шя // Правоведение. 1996. № 3.

Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. 2-е изд. М., 1995. С. 238—240,

Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. 2-е изд. М., 1996. С. 182—184,

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.: Юристь, 1997. Гл. 21.

Теория государства и права/ Под ред. М.Н. Марченко. 2-е изд. М., 1996. Лекция 21. С. 385—391.


101. Предпосылки возникновения правоотношений

Отвечая на данный вопрос, прежде всего нужно дать определе­ние понятия «правоотношение». Затем перейти к рассмотрению предпосылок возникновения правоотношений, под которыми обыч­но понимают условия (факторы), порождающие правовые отно­шения.

Выделяют два вида предпосылок возникновения правоотно­шений:

1) материальные (общие);

2) юридические (специальные).

К материальным относятся жизненные интересы и потребности людей, под влиянием которых они вступают в соответствующие пра­воотношения. В самом широком смысле под материальными пред­посылками понимается система социально-экономических, культур­ных и иных обстоятельств, обусловливающих объективную необхо­димость правового регулирования тех или иных общественных от­ношений. К материальным предпосылкам можно отнести также на­личие объекта правоотношения (то, по поводу чего лица вступают в данные юридические связи), не менее двух субъектов (ибо само с собой лицо вступить в правоотношение не сможет), и соответствую­щее поведение участников правоотношений.

К юридическим предпосылкам относятся:

— норма права;

— правосубъектность;

— юридический факт (как реальное жизненное обстоятельство).
Без названных предпосылок правоотношение невозможно.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч. 2. Теория права. М., 1996. Т. 2. Тема 8.

Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права. М., 1996. Гл. 22. С. 227.

Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. 2-е изд. М., I 1996. Тема 13.

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.: Юристъ, 1997. Гл. 21.

ХропанюкВ.11. Теория государства и права. М., 1993. С. 233—235.


102. Взаимосвязь норм права и правоотношений

Отвечая на данный вопрос, прежде всего необходимо дать опре­деление понятий «норма права» и «правоотношение» (см. соответ­ственно ответы на вопросы 62 и 82).

Взаимосвязь между ними может проявляться в следующем:

1) норма права и правоотношение выступают элементами меха­
низма правового регулирования;

2) норма права — основа возникновения правоотношения;

3) норма права устанавливает круг субъектов правоотношений;

4) норма права в своей гипотезе предусматривает условия воз­
никновения того или иного правоотношения;

5) норма права в диспозиции определяет субъективные права и
юридические обязанности участников правоотношения;

6) норма права в санкции содержит указание на возможные пос­
ледствия выполнения диспозиции (наказания либо поощрения).

Таким образом, правоотношение есть форма реализации нормы права. Правовая норма и правоотношение соотносятся как причина и следствие.

В юридической литературе есть две точки зрения на характер взаимосвязи нормы права и правоотношения:

— по мнению большинства ученых, правоотношение — это ре­
зультат воздействия нормы права на общественные отношения (пос­
ледовательность здесь такая: норма права — общественные отноше­
ния — правоотношения);

— согласно другой позиции», правоотношение — это средство
регулирования общественных отношений (последовательность
здесь уже другая: норма права — правоотношения — общественные
отношения).

, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч. 2. Теория права. М., 1996. Т. 2. Тема 8.

Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 1996. Гл. 15.

Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. 2-е изд. М., 1996. С. 182.

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.: Юристъ, 1997. Гл. 21.

Теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. 2-е изд. М., 1996. Лекция 21.


 




103. Понятие и виды субъектов правоотношений

Субъекты правоотношений — это участники правовых отноше­ний, обладающие соответствующими субъективными правами и юридическими обязанностями. Субъект правоотношения — это субъект права, который использует свою праводееспособность.

Выделяют следующие виды субъектов правоотношений: индиви­дуальные и коллективные.

К индивидуальным субъектам (физическим лицам) относятся:

1) граждане;

2) лица с двойным гражданством;

3) лица без гражданства;

4) иностранцы.

Лица без гражданства и иностранцы могут вступать в те же пра­воотношения на территории России, что и граждане РФ, за рядом ограничений, установленных законодательством: они не могут, в частности, избирать и быть избранными в представительные органы власти России, занимать определенные должности в государствен­ном аппарате, служить в Вооруженных Силах и т.п.

К коллективным субъектам относятся:

1) государство в целом (когда оно, например, вступает в между­
народно-правовые отношениях другими государствами, в конститу­
ционно-правовые — с субъектами Федерации, в гражданско-право­
вые — по поводу федеральной государственнбй собственности
и т.п.);

2) государственные организации;

3) негосударственные организации (частные фирмы, коммерчес­
кие банки, общественные объединения и т.д.).

Коллективные субъекты, участвующие в области частноправо­вых отношений, обладают качествами юридического лица. Согласно ч. 1 ст. 48 ГК РФ, юридическим лицом признается организация, ко­торая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оператив­ном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обя­зательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч. 2. Теория права. М., 1996. Т. 2. Тема 8.

Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права. М., 1996. Гл. 22. С. 227—229.

Марченко МЛ. Теория государства и права. М., 1996. Гл. 15.



Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 182; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты