КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Понятие о правеТермин «право» отличается многозначностью. Из наиболее распространенных его значений необходимо выделить: 1. Право в объективном смысле, т.е., совокупность правовых предписаний (юридических норм), регулирующих деятельность людей в определенной сфере и отношения, возникающие между людьми в процессе осуществления этой деятельности; 2. Право в субъективном смысле (субъективное право), т.е. мера возможного (с точки зрения объективного права) поведения субъекта его обладателя, обеспеченная, как правило, корреспондирующей обязанностью определенного лица, либо несколько лиц; 3. Право в смысле юридически защищенных возможностей субъекта приобретать, иметь, осуществлять и защищать субъективные права и определять юридическую судьбу таковых (правомочия или элементы правоспособности); 4. Право как наука – это область человеческих знаний о праве в трех перечисленных выше значениях, истории и тенденциях его развития, методологии исследования; 5. Право как учебная дисциплина, преследующая целью изучение и преподавание юриспруденции. Длительное время главным объектом научного внимания российской юриспруденции традиционно считались правовые нормы, а точнее законодательные нормы. В настоящее время, как во всей юриспруденции, так и в цивилистической науке просматривается тенденция, которая отходит от преимущественного изучения норм (права в объективном смысле) к приоритетному изучению субъективных частных прав. Нормы при этом рассматриваются лишь как способ установления содержания этих прав, оснований их возникновения и прекращения. Право как системное образование состоит из различных составных элементов, которые регулируют определенные виды общественных отношений, сближенных по тому или иному признаку. Наиболее крупные структурированные образования правовых норм называют отраслями права, более мелкие традиционно именуют подотраслями права, которые включают в себя институты и субинституты права. Своеобразным атомом - первоосновой системы права является правовая норма, которая и формирует субинституты, институты, подотрасли и отрасли права. Нормы права характеризуются тем, что они: а) образуют единую внутренне организованную и структурированную стройную систему; б) санкционированы властным велением государства и обеспечены его принудительной силой; в) являются одним из социальных регуляторов общественных отношений; г) обращены к неопределенному кругу лиц, следовательно, обладают свойством нормативности; д) формально определены в тех или иных источниках права (законах, подзаконных нормативных актах). Среди общепризнанных отраслей права в системе права можно выделить три основные группы отраслей права: государственно-правовые отрасли (конституционное, муниципальное, финансовое, налоговое, административное), криминологические: (уголовное, уголовно-исполнительное, уголовное процессуальное право и др.), гражданско-правовые отрасли права (гражданское право, семейное, трудовое, предпринимательское право и др.). Традиционное для социалистического права отраслевое деление в связи с изменением общественно-экономических отношений, переходом к рыночной экономике было дополнено так называемым дуализмом права, разграничением права на частное и публичное. §2. Основное разделение права: право публичное и частное Право в объективном смысле традиционно разделяется на публичное и частное. Сообразно этому разделяются субъективные права на публичные и частные. Нередко также говорят о науке публичного и науке частного права (цивилистика). Несмотря на относительную древность такого разделения его основания нельзя до сих пор считать выясненным. Более того, среди ученых нет однозначного мнения о том, что именно должно разделяться по данному принципу – только ли нормы (объективное право), или так же и субъективные права, либо только эти последние и т.д. В настоящем учебном пособии принят взгляд, согласно которому предметом классификации на публичные и частные являются субъективные гражданские права. Правовые нормы и образуемые ими подразделения (институты, подотрасли, отрасли) отделяются друг от друга иными критериями. Проблема критерия разделения субъективных прав на публичные и частные в юридической науке получила наименование проблемы основного разделения права. Существует несколько основных (в различное время господствующих) теории основного разделения права: 1. Материальная теория (теория интереса) – ведет свое начало из римского права и определяет как публичные права, имеющие целью удовлетворение общественных интересов, а частные – права, обеспечивающие удовлетворение интересов отдельных лиц (частных интересов). Учеными, разделявшими эту теорию, были А. Меркель, Ф.К. Савиньи, Г.Ф. Шершеневич; из современных авторов – А.Я. Курбатов; 2. Формальная (или процессуальная) теория – исходит из критерия инициативы защиты нарушенных субъективных прав и в соответствии с ним выделяет как права публичные те, инициатива защиты которых принадлежит государству, и как частные – права, защищаемые по инициативе их обладателей (Р. Иеринг, А. Тон, С.А. Муромцев, Н.Л. Дювернуа); 3. Теория метода правового регулирования – считает публичные права юридической формой отношений власти и подчинения, т.е. результатом централизованного, субординационного взаимодействия, частные – продуктом свободы и частной инициативы или результатом децентрализованного, координационного взаимодействия субъектов (Л.И. Петражицкий, И.А. Покровский, Б.Б. Черепахин); 4. Теория свободы целеполагания – имеет своим критерием свободу или связанность субъекта – обладателя субъективного права в вопросе определения целей (мотивов) их осуществления. Права социоцентричные, осуществляемые лишь в строго определенных целях, есть права публичные, или «права социального служения». Права же эгоцентричные, т.е. осуществляемые в целях, свободно определенных своим субъектом, есть права частные или «права лично-свободные» (Л.И. Петражицкий, М.М. Агарков, В.А. Белов). Если исходить из теории свободы целеполагания, то поскольку непременным условием приобретения и осуществления публичных прав является определение целей (мотивов) его приобретения и осуществления в соответствии с требованиями законодательства, можно утверждать, что существуют два внешних признака «публичности» субъективного права. Признак 1.
Признак 2.
§3. Понятие гражданского права: предмет, метод, принципы Если понятие частного права относится к области субъективных прав, то понятие о праве гражданском имеет в виду обозначение, прежде всего, особой области объективного права, отрасли гражданского права. Гражданское право, рассматриваемое в объективном смысле, представляет собой совокупность правовых норм, которая согласно п.1 и п.2 ст.2 ГК РФ, определяет и регулирует следующие общественные отношения: 1. Правовое положение участников гражданского оборота; 2. Основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности; 3. Договорные и иные обязательства; 4. Другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников; 5. Отношения по поводу неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ. Перечисленные отношения образуют предмет гражданско-правового регулирования. Будучи урегулированными гражданско-правовыми нормами данные отношения составляют гражданский оборот. Гражданско-правовые нормы, воздействуя на общественные отношения, исходят из признания следующих начал, так называемых принципов (см.: п.1 ст.1 ГК РФ): · Юридического равенства участников регулируемых отношений; · Неприкосновенности права собственности и иных субъективных частных прав; · Свободы договора и вообще определения мотивов реализации своих субъективных прав и правоспособности; · Недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; · Беспрепятственного осуществления субъективных прав; · Обеспечение восстановления нарушенных субъективных прав, в частности – посредством их судебной защиты. Некоторые ученые (например, В.А. Белов), считают, что «перечисленные свойства представляют собой концентрированную характеристику способа гражданско-правового воздействия на общественные отношения или метода гражданско-правового регулирования и предопределяют его наименования диспозитивным, координационным или частноправовым».[1] Другие ученые (например, Н.Д. Егоров) говорит, «так как невозможно перечислить все общественные отношения, входящие в предмет гражданского права, так невозможно привести все приемы и способы воздействия на них».[2] Поэтому необходимо выделить такой метод, который бы индивидуализировал гражданско-правовую отрасль и был присущ любой норме гражданского права. Таким методом, считают большинство цивилистов, является юридическое равенство сторон. Юридическое равенство сторон в гражданском праве означает, что ни одна из сторон в гражданском правоотношении не может предопределять поведение другой стороны только в силу занимаемого ею в правоотношении положения, как это имеет место, например в административных правоотношениях. Другими словами юридическое равенство – это равенство в возможностях осуществлять гражданские права для любого субъекта гражданского права. Если понятие частного права относится к области субъективных прав, то понятие о праве гражданском имеет в виду обозначение, прежде всего, особой области объективного права, отрасли гражданского права. Гражданское право является одной из основных и наиболее распространенных ветвей российского права. Это понятие является доктринальным. Так, представители санкт-петербургской юридической школы под гражданским правом понимают «совокупность правовых норм, регулирующих на началах юридического равенства имущественно-стоимостные и личные неимущественные отношения». (Учебник Гражданского права под редакцией А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого). В московском учебнике под редакцией Е.А. Суханова гражданское право определяется как «система правовых норм, составляющих основное содержание частного права и регулирующих имущественные и связанные с ними иные неимущественные отношения, основанные на независимости и имущественной самостоятельности их участников, методом юридического равенства сторон в целях наделения частных лиц возможностями самоорганизации их деятельности по удовлетворению своих потребностей и интересов». По мнению ученых МГЮА, выраженном в учебнике под редакцией В.П. Мозолина и А.И. Масляева, под гражданским правом «следует понимать систему правовых норм, содержащихся в принимаемых или санкционированных федеральным государством законах и других нормативных правовых актах, основанных на признании юридического равенства участников регулируемых ими имущественных и неимущественных отношений; воле участников приобретать и осуществлять в своих интересах гражданские права; неприкосновенности собственности; свободе договора; недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; судебной защите нарушенных прав участников гражданских правоотношений». Как любая иная отрасль российского права гражданское право характеризуется своим предметом правового регулирования, то есть совокупностью однородных общественных отношений, и методом правового регулирования, под которым понимают совокупность средств и приемов правового регулирования. В соответствии со ст.2 ГК РФ предметом гражданского права являются три группы общественных отношений, регулируемых гражданским законодательством: 1. имущественные; 2. связанные с ними личные неимущественные отношения; 3. неимущественные отношения о защите неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ. Имущественные отношения— это отношения по поводу имущества, то есть материальных вещей, обладающих меновой стоимостью, и иных экономических ценностей, между конкретными субъектами – участниками гражданско-правовых отношений. Предмет имущественных отношений, регулируемых гражданским правом, обычно выражается в денежной форме и имеет возмездный характер, хотя гражданским правом регулируются и безвозмездные отношения. Личные неимущественные отношениявозникают по поводу нематериальных благ, изначально не имеющих экономического содержания. В основном эти отношения возникают в связи с созданием результатов творческой деятельности (изобретений, произведений литературы, науки, искусства) — у создателя возникает ряд личных неимущественных прав, важнейшим из которых является право авторства, то есть право считаться автором данного результата. В случае же если этот объект будет использован (например, изобретение внедрено с разрешения автора в промышленное производство), у автора возникает имущественное право на получение вознаграждения за использование объекта творческой деятельности. Отдельную группу неимущественных прав, относящихся к предмету гражданского права, составляют неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага, которые прямо не регулируются гражданским законодательством, однако, как следует из п. 2 ст. 2 ГК РФ, защищаются им, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ. К числу таких нематериальных благ относятся жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность частной жизни, деловая репутация и т.д.
Эти группы отношений объединяет то обстоятельство, что, они основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников, т.е. возникают между юридически равными и независимыми друг от друга субъектами.
Из группы имущественных отношений, входящих в предмет гражданско-правового регулирования можно выделить так называемые предпринимательские отношения.Абз.3 п.1 ст.2 ГК РФ дает определение предпринимательской деятельности и рассматривает в качестве нее не любую деятельность, направленную на получение прибыли, а только такую, которая направлена на систематическое получение прибыли (т.е. случайные, разовые, побочные заработки нельзя рассматривать в качестве предпринимательской деятельности). ГК выделил основные источники получения прибыли: продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг, пользование имуществом (например, использование личного автотранспорта для перевозки за плату; сдача в наем собственных квартир за плату и т.п.). Предпринимательская деятельность является самостоятельной осуществляемой на свой риск и специальными субъектами, (лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке в качестве предпринимателей). Отношения по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности (произведение науки, литературы и искусства, изобретения, промышленные образцы, программы ЭВМ и т.п.), а так же средства индивидуализации товаров и их производителей: · Не имеют материальной природы, т.е. неовеществлены. · Тесно, неразрывно, связаны с их создателем или носителем. · Могут быть использованы как товары. В таком случае эти отношения трансформируются в имущественные, но при этом могут и не утрачивать своей неимущественной природы. В любом случае имущественная сторона этих отношений выступает как производная от их неимущественной природы. · Основываются на публичном признании их авторов или обладателей и охраны их интересов от всяких посягательств, то есть носят абсолютный характер.
Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, еще называют абсолютными или исключительными правами.
К предмету гражданско-правового регулирования относится защита неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ. Такие блага, как: жизнь и здоровье человека, достоинство личности, ее честь, доброе имя, деловая репутация, личная и семейная тайна, право на имя, неприкосновенность частной жизни и т.д. · По поводу этих объектов складываются чисто личные, неимущественные отношения, ибо они не могут быть предметом товарообмена; · Неотделимы (неотчуждаемы) от человеческой личности и не могут ни передаваться другим лицам, ни прекращаться по каким-либо основаниям. Особенности воздействия той или иной отрасли права на общественные отношения в процессе их правового опосредования в совокупности характеризуют отраслевой метод правового регулирования. Проще говоря, если предмет регулирования отвечает на вопрос, какие отношения подвергаются воздействию гражданского права, то метод определяет, как, каким образом осуществляется это воздействие. Метод выражает способы воздействия права на регулируемые отношения, т.е. характеризуется через основные приемы, составляющие содержание правового регулирования. Гражданско-правовой метод регулирования имеет свои особенности и отличается от методов других отраслей права. Для раскрытия метода гражданского права следует обратиться к различным элементам отраслевого метода, обычно выделяемым в общей теории права, а именно: а) к правовому положению участников; б) основаниям возникновения правоотношений; в) специфике защиты г) санкциям. Первая особенность метода гражданского права связана с положением субъектов гражданского права. Экономический оборот предполагает равенство его участников, невозможность для одного из них диктовать свою волю другому; такое равенство является необходимым условием экономического оборота - товарного обмена. Гражданские правоотношения строятся не по модели власти и подчинения (субординации), а по модели координации, соответственно гражданские права и обязанности располагаются не в «вертикальной» плоскости, а в «горизонтальной». Поэтому характерной чертой метода гражданского права является равенство сторон регулируемого гражданским правом отношения. Вторая особенность метода правового регулирования гражданских отношений заключается в том, что в большинстве случаев отношения между участниками гражданского оборота возникают в силу договора, соглашения. Автономия воли их участников означает возможность самостоятельно и свободно проявлять и формировать свою волю. При этом сторонам предоставлено право определять характер взаимоотношений между ними полностью или в определенной мере по своему усмотрению. Они имеют также возможность выбора между несколькими вариантами поведения, что характеризует гражданско-правовой метод как диспозитивный. Третья особенность метода состоит в том, что защита нарушенных гражданских прав, если они добровольно не восстанавливаются другой стороной, осуществляется в основном в судебном порядке путем обращения потерпевшего в общие суды, арбитражный суд или избранный сторонами третейский суд. Защита гражданских прав в административном порядке, т.е. путем обращения в вышестоящий по отношению к должнику орган, применяется только в виде исключения. Четвертой особенностью является то, что ответственность за нарушение гражданских прав носит имущественный характер и заключается в обязанности возместить причиненные нарушением убытки или компенсировать причиненный вред. При этом воздействие оказывается не столько на личность правонарушителя, сколько на его имущественную сферу. Рассмотрев и суммировав все основные характеристики гражданского права, можно дать следующее определение. Гражданское право – система правовых норм, составляющих основное содержание частного права и регулирующих имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на независимости и имущественной самостоятельности их участников, методом юридического равенства сторон в целях наделения частных лиц возможностями самоорганизации их деятельности по удовлетворению своих интересов.
|