Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату




Ст. 1109 ГК РФ перечисляет случаи, когда неосновательное обогащение не подлежит возврату. Этот перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

· Имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное, например, по договору подряда заказчик оплатил стоимость выполнения работ, но в процессе их выполнения предмет подряда случайно погиб, а риск случайной гибели предмета подряда лежал на подрядчике.

· Имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности, например, передача имущества, которое не должно передаваться в данный момент. В отношении первых двух пунктов следует иметь в виду, что переданное в этих случаях имущество может подлежать возврату, если обязательство будет признано в дальнейшем недействительным по основаниям недействительности сделок, предусмотренных § 2 гл. 9 ГК РФ.

· Заработная плата, пенсия, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки. Такие ситуации будут крайне редкими (например, начисление гражданину заработной платы по более высокому тарифному разряду и ввиду целевого назначения названных выплат, которые обычно немедленно расходуются, требования об их возврате было бы явно несправедливым). Норма п. 3 ст. 1107 ГК РФ защищает интересы граждан, тем более что граждане в большинстве случаев практически не проверяют конкретные основания получаемых ими денежных сумм. Гражданин должен презюмироваться в этих случаях добросовестным. Излишне выплаченные суммы подлежат возврату только при недобросовестности получателя, которая может выразиться в предоставлении заведомо фиктивной справки об иждивенцах и т.д.

· Денежные суммы и иное имущество, предоставленное во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности (ст. 1109 ГК РФ).

 

106. Понятие наследования. Основания наследования. Открытие наследства (место, время). Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать.

 

Наследственное право — это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства.

Таким образом, предметом наследственного права являются общественные отношения, возникающие в случае наследования имущества.

Наследование — переход имущества умершего к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства.

Основаниями осуществления наследования являются (ст. 1111 ГК РФ):

1) наследование по закону;

2) наследование по завещанию.

Интересно, что современное законодательство исходит из предпочтительности наследования именно по завещанию. На это прямо указывает ст. 1111 ГК РФ.

Наследство открывается со смертью гражданина или объявлением его умершим. Открытие наследства означает, что имущество «утрачивает фактическую связь с бывшим правообладателем, удерживает прежнее свойство прижизненной принадлежности определенному лицу, но становится предназначенным для приобретения правопреемниками-наследниками».

Момент (время) открытия наследства — день смерти наследодателя. Факт смерти человека устанавливается в соответствии с медицинскими критериями. При этом во внимание принимается именно полное, необратимое прекращение биологических процессов в тканях и клетках организма (биологическая смерть). Состояние клинической смерти (краткий период прекращения дыхания и сердечной деятельности, с сохранением жизнеспособности тканей) не влечет открытия наследства.

При объявлении гражданина умершим по решению суда наследство открывается в день вступления в силу решения суда. В случае, если основанием для вынесения такого решения были чрезвычайные обстоятельства, угрожавшие гибелью, в качестве дня смерти может быть указан день предполагаемой гибели (ст. 1114 ГК РФ).

Правильное определение момента открытия наследства имеет важное значение для установления круга наследников, состава имущества, срока для принятия наследства и др. Например, от этого срока зависит, какое законодательство будет применяться к наследственным отношениям. Так как гражданское законодательство не имеет обратной силы, если иное не установлено законом, наследование будет происходить по нормам, вступившим в силу после момента открытия наследства (или существовавшим на этот момент).

Факт открытия наследства подтверждается свидетельством о смерти, выданным в органах ЗАГСа в порядке, установленном законом. Государственная регистрация факта смерти граждан, проживавших или находившихся за пределами территории РФ, производится консульскими учреждениями РФ. Основанием для выдачи свидетельства служит:

· медицинский документ, устанавливающий факт смерти (выданный медицинским учреждением или частнопрактикующим врачом);

· решение суда об объявлении гражданина умершим.

В случае гибели гражданина во время военных действий родственникам направляется извещение либо иной документ, подтверждающий гибель гражданина во время военных действий. Он выдается командованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата или иным органом министерства обороны РФ. Однако на основании такого документа свидетельство о смерти не выдается. Уполномоченное должностное лицо обязано известить об этом ближайший орган ЗАГСа для государственной регистрации факта смерти.

Если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год его смерти, временем открытия наследства считается последний день указанного месяца или года.

Следует обратить внимание на тот факт, что для определения момента открытия наследства во внимание принимается только день, а не час смерти. Как установлено ст. 1114 ГК РФ, граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно, и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя, определяемое по правилам ст. 20 ГК РФ (место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал). Правильное определение места жительства имеет значение для определения нотариуса, которому подается заявление о принятии наследства, отказе от него. Если наследование осложнено иностранным элементом, установление места открытия наследства поможет установить, по праву какого государства оно будет происходить.

Местом жительства гражданина могут являться жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством (ст. 2 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 г. № 5242—1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ»). Для подтверждения места открытия наследства нотариусу представляются документы, выданные органами регистрационного учета, подтверждающие регистрацию наследодателя по месту жительства.

Кроме этого, место последнего постоянного или преимущественного жительства наследодателя может быть установлено судом.

Местом жительства несовершеннолетних до 14 лет, а также недееспособных считается место жительства их законных представителей (родителей, опекунов).

Следует иметь в виду, что место временного проживания, независимо от длительности проживания, местом открытия наследства считаться не может (если гражданин находится в местах лишения своды, санатории, на учебе и пр.). Факт постоянного проживания удостоверяется справкой жилищно-эксплуатационной организации или справкой органов внутренних дел.

Если наследодатель на момент смерти постоянно или преимущественно проживал в жилом помещении, в котором он был зарегистрирован по месту пребывания, сохранив при этом регистрацию по месту жительства по другому адресу, наследство открывается по месту жительства наследодателя, если факт места открытия наследства по месту пребывания наследодателя (или факт постоянного или преимущественного проживания наследодателя по месту пребывания) не установлен в судебном порядке. Нотариус, открывший наследственное дело по месту пребывания наследодателя, установленному судом, извещает об этом нотариуса, ведущего наследственные дела по месту последнего места жительства наследодателя (при отсутствии сведений о нотариусе, которому должна быть направлена информация, извещается территориальный орган Росрегистрации).

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства признается место нахождение наследственного имущества. Однако может возникнуть ситуация, при которой имущество находится в разных местах (например, в разных городах, или, что сложнее, — в разных странах). В этом случае место открытия наследства может определяться по двум критериям.

· Если в состав наследства входит недвижимость, местом открытия наследства является место нахождения такой недвижимости или же наиболее ценной ее части. Так, если у умершего имелось недвижимое имущество в разных городах (и место жительства самого наследодателя невозможно определить), наследство будет открываться в том городе, где находится более ценная недвижимость.

· Если в составе наследства недвижимого имущества нет, оно будет открываться по месту нахождения движимого имущества или наиболее ценной его части.

Ценность имущества, согласно ст. 1115 ГК РФ, определяется исходя из его рыночной стоимости.

Стороны наследственных правоотношений — наследодатель и наследник. Под наследодателем понимается умерший человек, имущество которого переходит к наследникам по закону или по завещанию. Завещатель — более узкий термин, обозначающий человека, выразившего свою волю относительно имущества посредством составления завещания. Наследодателем может быть только физическое лицо, причем его гражданство не имеет значения. Способность передавать имущество по наследству входит в состав гражданской правоспособности, возникающей у человека с момента рождения и прекращающейся в случае смерти (ст. 18 ГК РФ). Таким образом, наличие или отсутствие дееспособности никак не влияет на возможность лица быть наследодателем по закону. Однако завещательная дееспособность возникает только у полностью дееспособного лица. Это связано с тем, что составление завещания является односторонней сделкой. Следовательно, завещателями не могут быть:

· недееспособные граждане (ст. 29 ГК РФ);

· ограниченно дееспособные граждане (ст. 30 ГК РФ);

· несовершеннолетние (за исключением граждан в возрасте до 18 лет, ставших полностью дееспособными после вступления в брак или эмансипации (п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК РФ).

Наследники — это лица, которые в соответствии с гражданским законодательством могут быть призваны к наследству. Так как право наследовать имущество также входит в состав гражданской правоспособности, наследниками могут быть и недееспособные, и несовершеннолетние, и ограниченно дееспособные лица, независимо от гражданства, пола, национальности и пр.

Полный состав возможных наследников определен ст. 1116 ГК РФ.

· Граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства. Они могут наследовать как по закону, так и по завещанию.

· Дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства; они могут наследовать как по закону, так и по завещанию. Включение неродившихся детей в число наследников направлено на защиту их прав и интересов. К наследованию призываются дети, родившиеся в течение 300 дней с момента смерти наследодателя. Традиционно наследодателем в этом случае выступает отец ребенка, однако это могут быть и другие родственники или же лицо, не приходившееся родственником ребенку. Например, можно завещать имущество детям первой жены.

Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, или в течение 300 дней после расторжения брака либо признания его недействительным, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется свидетельством об их браке. В случае смерти лица, признававшего себя отцом ребенка, но не состоявшего в браке с его матерью, факт признания им отцовства может быть установлен решением суда.

Получив заявление о возможности рождения еще одного наследника, нотариус обязан принять меры по обеспечению его интересов. Так, до рождения наследника приостанавливается выдача свидетельств о праве на наследство (ст. 1163 ГК РФ), не проводится раздел наследственного имущества (ст. 1166 ГК РФ).

Призываться к наследованию может только ребенок, родившийся живым. В этом случае значение имеет сам факт начала жизнедеятельности ребенка, независимо от того, сколько прожил ребенок. Согласно ст. 20 Закона «Об актах гражданского состояния», обычно родителям ребенка, умершего на первой неделе жизни, выдается только свидетельство о смерти ребенка. Однако при этом по просьбе родителей (одного из родителей) может быть выдан документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка.

· Юридические лица, указанные в завещании и существующие на момент открытия наследства; наследовать могут и коммерческие, и некоммерческие организации, внесенные в государственный реестр на момент открытия наследства. Если к этому времени организация была ликвидирована, имущество будет наследоваться по закону.

· Российская Федерация; она может наследовать имущество как по завещанию, так и по закону. В последнем случае согласно ст. 1151 ГК РФ происходит наследование выморочного имущества.

· Субъекты РФ.

· Муниципальные образования.

· Иностранные государства.

· Международные организации.

Последние четыре категории субъектов могут призываться к наследованию только при наличии указания в завещании.

Одновременно ст. 1117 ГК устанавливает перечень лиц, которые не могут призываться к наследованию (недостойные наследники).

Согласно ст. 1117 ГК РФ, не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя (если эти обстоятельства были подтверждены в судебном порядке), способствовали или пытались способствовать:

· увеличению причитающейся им доли наследства;

· призванию их к наследованию;

· призванию других лиц к наследованию;

· увеличению причитающейся другим лицам доли наследства.

Указанные лица также не наследуют ни по закону, ни по завещанию, если их действия были направлены против кого-либо из наследников (при условии, что эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке).

В число недостойных наследников попадают, кроме того, лица, чьи действия были направлены против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании (если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке):

· подделка завещания;

· сокрытие завещания;

· препятствование составлению завещания.

При этом законодатель делает исключение: граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования все же завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Недостойным наследником может быть признан наследник, который имеет право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ), а также отказополучатели (ст. 1137 ГК РФ).

Одно из условий признания лица недостойным наследником — совершение им умышленного противоправного действия. Об умышленном характере свидетельствует то, что лицо осознавало их, предвидело и могло предвидеть возможность или неизбежность наступления неблагоприятных последствий, оно желало наступления таких последствий.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства.

На основании решения суда могут быть отстранены от наследования лица, которые злостно уклоняются от своих обязанностей по содержанию наследодателя. Это относится к родственникам, на которых лежит такая обязанность в силу закона. Так, в соответствии с семейным законодательством, алиментные отношения могут возникать между родителями и детьми, супругами, братьями и сестрами, дедушками (бабушками) и внуками, пасынками (падчерицами) и отчимом (мачехой).

Отстранение от наследования производится во внесудебном порядке, нотариусом, выдающим свидетельство о праве на наследство. Такое решение выносится в случае бесспорного характера оснований (наличие вступившего в силу приговора или решения суда).

Недостойный наследник, уже получивший имущество, обязан вернуть его. Возврат производится по правилам гл. 60 «Обязательства вследствие неосновательного обогащения»: сохранившееся имущество возвращается в натуре; стоимость несохранившегося имущества компенсируется в денежной форме. Кроме этого, недостойный наследник возмещает доходы, которые он извлек или должен был извлечь от использования имущества.

По требованию заинтересованного лица суд может отстранить от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Приведенные правила распространяются и на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Они применяются также к завещательному отказу (ст. 1137 ГК).

Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию. Кроме того, они могут получить имущество от наследников, отказавшихся от наследства именно в пользу юридического лица. К наследованию по завещанию могут призываться указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1116 ГК).

Наследственное имущество переходит к государству, если оно ему завещано, а также если это имущество является выморочным. Случаи признания имущества выморочным определены законом (п. 1 ст. 1151 ГК). В качестве субъекта права наследования завещанного государству и выморочного имущества выступает Российская Федерация. Однако в дальнейшем возможна передача полученного в порядке наследования имущества в собственность субъектов РФ или муниципальных образований (п. 3 ст. 1151 ГК).

 

107. Наследственная масса. Права и обязанности, не переходящие по наследству.

 

Наследственная масса – имущество, переходящее в порядке наследования от умершего (наследодателя) к наследникам.

Под наследством (ст. 1112 ГК РФ) понимается все имущество, принадлежавшее наследодателю на момент открытия наследства, в том числе имущественные права и обязанности. В состав наследства входят:

1) вещи;

2) иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

К сожалению, в законодательстве отсутствует легальное определение имущества. Анализ судебной практики, а также работ отдельных авторов позволяет сделать вывод о том, что в состав наследства могут входить также и некоторые личные неимущественные права, принадлежавшие наследодателю (например, право на опубликование произведения, защиту его от искажения). Кроме этого, А.П. Сергеев выделяет так называемое Gestaltungsrecht (право на правообразование), оно же — охраняемые законом интересы. В качестве примера приводится право наследников закончить начатую умершим приватизацию квартиры либо право прибавить срок, в течение которого умерший владел имуществом, к сроку приобретательной давности. Во всех этих случаях речь идет не столько о наследовании самих прав (их еще нет), сколько о возможности их приобрести.

Традиционно считается, что в состав наследства входит только имущество, принадлежавшее наследодателю на праве собственности. Однако, как исключение, возможет переход и других прав. Так, участок, имевшийся у умершего на праве пожизненного наследуемого владения, переходит к наследникам на этом же праве. Интересно, что одновременно к ним переходит и право приобрести его в собственность в соответствии с земельным законодательством.

Не входят в состав наследства:

· Права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, права на алименты, на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.

· Права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом или другими законами, например, не допускается переход прав и обязанностей в случае смерти сторон по договору поручения (п. 1 ст. 997 ГК РФ), гражданина-ссудополучателя в договоре безвозмездного пользования (ст. 701), доверительного управляющего в договоре доверительного управления имуществом (п. 1 ст. 1024 ГК РФ).

· Личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

· Государственные награды, полученные наследодателем. В соответствии с Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442 «О государственных наградах РФ» в случае смерти награжденных государственные награды и документы к ним остаются у наследников. При отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управление Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам. Наследники умершего награжденного, выезжающие из Российской Федерации за границу на постоянное жительство, имеют право вывозить документы о награждении их умершего родственника (но не сами награды).

 

108. Принятие наследства. Отказ от наследства. Порядок предъявления претензий кредиторам. Ответственность наследников по долгам наследодателя.

 

После открытия наследства наследственное имущество переходит к наследникам. Однако для того, чтобы наследники могли приобрести все права на наследство, они должны его принять (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). Принятие наследства — это действия лиц, призванных к наследству, выражающие их волю к получению наследства. Важно понимать, что само по себе право на наследство является субъективным и предполагает свободу выбора наследника: он может как приобрести наследство, так и отказаться от него. И только после того, как лицо совершит активные действия, сознательно подтверждающие его желание получить весь комплекс имущественных прав и обязанностей, можно говорить о том, что наследство принято.

По своей природе принятие наследства является односторонней сделкой. Она совершается по воле одного лица — наследника, выражает его волю, и порождает юридические права и обязанности независимо от волеизъявления других лиц. Отсюда следует несколько выводов. Во-первых, как и любая сделка, принятие наследства индивидуализировано: если наследников несколько, каждый из них обязан совершить необходимые действия. Принятие наследства одним наследником не означает принятие наследства всеми остальными. Во-вторых, на него распространяются общие требования о сделках, установленные гл. 9 ГК РФ. Так, если наследство было принято под влиянием насилия, угрозы либо с иными нарушениями, эта сделка будет считаться недействительной. Как следует из ст. 1153 ГК, принятие наследства может совершаться либо в письменной, либо в устной (путем совершения конклюдентных действий) форме. Единственное исключение составляет принятие выморочного имущества — для того, чтобы его приобрести, не требуется совершать действий по его приобретению.

Принятие наследства строится на принципе единого принятия (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Он означает, что должно быть принято все причитающееся наследнику имущество:

1) в чем бы оно ни заключалось;

2) где бы оно ни находилось.

Этот принцип носит универсальный характер — он относится к наследникам как по закону, так и по завещанию. Как указывалось выше, наследство представляет единый неделимый комплекс имущественных прав. Таким образом, не допускается принятие части наследства, оно должно быть принято целиком. Следовательно, принятие хотя бы одной вещи, входящей в его состав, означает принятие всего имущества, в том числе и обязанностей наследодателя. Кроме этого, не допускается принятие наследства с условиями, оговорками.

Возможна ситуация, когда наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям:

· наследование по закону;

· наследование по завещанию;

· наследственная трансмиссия.

В этом случае наследство должно быть принято отдельно по каждому основанию. При этом наследник вправе по одному из оснований наследство принять, а по другому — отказаться от принятия (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Такое положение не противоречит принципу единого принятия наследства: в данном случае наследование по каждому из оснований осуществляется абсолютно самостоятельно, независимо от других обстоятельств.

По общему правилу, принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Права на наследство приобретаются одновременно у всех наследников, принявших его. Причем, если в составе унаследованного имеется имущество, требующее государственной регистрации, она может быть произведена наследником в любое время после принятия наследства. Обратная сила возникновения прав на наследство означает также, что наследники имеют права на все доходы, полученные от имущества с момента открытия наследства, а также несут и все расходы по содержанию

Способ принятия наследства указывает на то, какие действия необходимо совершить для того, чтобы принять наследство. Перечень таких действий, установленных законом, содержится в ст. 1153 ГК РФ. Их можно подразделить на:

· формальные (подача наследником заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство);

· неформальные (совершение наследником действий, подтверждающих фактическое принятие им наследства).

Рассмотрим их подробнее. Заявление о принятии наследства рассматривается как акт наследника, обнародовавшего его в качестве принявшего наследство правопреемника наследодателя. Заявление наследника о выдаче ему свидетельства о праве на наследство представляет собой документ, содержащий одновременно и подтверждение намерения принять наследство, и требование выдать другой документ, подтверждающий приобретение наследства. Оба этих заявления обладают одинаковой юридической силой и свидетельствуют о принятии наследства. Как правило, поданы они должны быть до истечения срока принятия наследства.

Важно, что нотариус или иное должностное лицо, принимающее такие документы, не вправе требовать доказательств принадлежности заявителю прав на наследство. Наличие таких прав должно быть проверено позже, при выдаче наследнику свидетельства о праве на наследство. Получив заявление без документального подтверждения каких бы то ни было фактов, нотариус обязан не только принять его, но и разъяснить при этом, какие документы заявитель обязан представить впоследствии для получения свидетельства о праве на наследство.

Наследник может подать оба указанных заявления либо лично обратившись к нотариусу, либо переслав его по почте, либо передав его через третье лицо (п. 1 ст. 1153). Указывая на другое лицо, законодатель не уточняет, кто им может быть. Как указано в п. 13 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав (утверждены Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 27—28 февраля 2007 г., Протокол № 02/07), если заявление о принятии или об отказе от наследства подается нотариусу не наследником, а его представителем, нотариусу до истечения срока, установленного для принятия наследства, должна быть представлена доверенность, предоставляющая представителю полномочия на принятие наследства и (или) отказ от наследства. В случае если от имени наследников действуют законные представители (родители, директор организации и др.), доверенность не предоставляется.

Подлинные документы, поданные на личном приеме, принимаются нотариусом под расписку, в которой указывается дата принятия и индивидуальные признаки каждого документа. Расписка заверяется подписью и печатью нотариуса.

Главное условие, установленное для заявления, — наличие подписи наследника. Если заявление подается лично, подпись наследника нотариально не свидетельствуется. В этом случае нотариус устанавливает личность обратившегося и проверяет подлинность его подписи, о чем делает отметку на заявлении, указывая документ, удостоверяющий личность и его реквизиты.

Если заявление передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом органа местного самоуправления или консульского учреждения РФ, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ.

Что касается неформального порядка принятия наследства, законодатель установил примерный перечень действий, свидетельствующих об этом. Так, согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ, признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства.

· Вступил во владение или в управление наследственным имуществом. Вступление во владение обычно имеет место, когда наследник проживал совместно с наследодателем, и после его смерти продолжает пользоваться имуществом, принадлежавшим умершему. Вступление в управление имуществом предполагает совершение фактических и юридических действий, обеспечивающих нормальное функционирование объектов, требующих управления (сдаваемой квартиры), или действий распорядительного характера (продажа скоропортящегося имущества).

· Принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц. Обязанность принять меры по сохранности наследственного имущества возлагается законом на нотариуса или душеприказчика, однако наследнику не запрещается и самому совершать такие действия.

· Произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества (например, оплатил коммунальные платежи).

· Оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Если наследство было принято неформальными способами, наследник обязан предоставить доказательства совершения указанных действий (например, квитанции об оплате коммунальных платежей, расписку кредитора в получении долга, справку из жилищно-эксплуатационной организации о совместном проживании с умершим и др.). При отсутствии достаточных для нотариуса доказательств факт принятия наследства устанавливается судом в порядке рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение (ст. 264 ГПК РФ). Следует иметь в виду, что здесь действует принцип презумпции принятия наследства — наследник считается принявшим наследство, пока не доказано иное (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

Сроком принятия наследства признается период времени, в течение которого наследник вправе осуществить предусмотренные законом действия по принятию наследства.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Если наследство открыто в день предполагаемой гибели гражданина-наследодателя, то оно может быть принято в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, которым гражданин объявлен умершим.

Наряду с общим сроком принятия наследства Гражданский кодекс устанавливает также специальные сроки:

· шесть месяцев со дня возникновения права наследования, если это право возникает вследствие отказа наследника от наследства или признания его недостойным наследником;

· три месяца со дня окончания общего шестимесячного срока принятия наследства для лиц, право наследования у которых возникает вследствие непринятия наследства другим наследником (например, подназначенных наследников).

Принятие наследства по истечении установленного срока осуществляется:

· по решению суда о восстановлении срока и признании наследника принявшим наследство, если наследник пропустил срок по уважительным причинам (в том числе не знал и не должен был знать об открытии наследства) и при условии, что он обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали. Суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и признает ранее выданные свидетельства о праве на наследство недействительными;

· без обращения в суд при условии согласия в письменной форме всех наследников. Если такое согласие дается наследниками не в присутствии нотариуса по месту открытия наследства, их подписи на документах о согласии должны быть нотариально засвидетельствованы. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства. В случае, когда на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.

Кроме прав на наследственное имущество правовым последствием принятия наследства является и ответственность по долгам наследодателя. Ответственность наследников является солидарной, но она ограничена стоимостью перешедшего к наследнику наследственного имущества.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования:

1) после принятия наследства к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований;

2) до принятия наследства к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (в этом случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации).

Особенностью правовой регламентации требований кредиторов наследодателя является то, что при их предъявлении срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.

Возможность отказаться от наследства представляет одно из правомочий по осуществлению прав наследования. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа, при этом, если он является одновременно наследником, не имеет значения, принимает он наследство или отказывается от него. Отказ от наследства не допускается только при наследовании выморочного имущества (правопреемником в данном случае является РФ).

Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, осуществляется его законным представителем и допускается только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Законодательство устанавливает ряд запретов на отказ от наследства.

· Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в ГК РФ, не допускается. Наследник вправе отказаться от наследства только в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или других лиц из числа наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (в том числе в пользу тех, кто наследует по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии).

· Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

o от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;

o от обязательной доли в наследстве;

o если наследнику подназначен наследник.

· Отказ от наследства с оговорками или под условием не допускается.

· Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (например, наследник может принять наследство по завещанию, но не принять наследство по закону).

· Отказополучатель не может отказаться от получения завещательного отказа в пользу другого лица с оговорками или под условием.

Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу (например, консулу) заявления наследника об отказе от наследства. Заявление подается в письменной форме.

В случае, когда заявление подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариально. Кроме нотариуса засвидетельствовать подпись наследника на заявлении может должностное лицо органа местного самоуправления и должностное лицо консульского учреждения, уполномоченное совершать нотариальные действия, или лицо, уполномоченное удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ.

ГК РФ допускает отказ от наследства через представителя, в доверенности которого специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.

Законодательство устанавливает срок для отказа от наследства, который соответствует сроку, установленному для принятия наследства, — шесть месяцев. Не имеет значения, принял или нет наследник наследство, прежде чем решил отказаться от него. В любом случае срок для отказа от наследства составляет шесть месяцев.

В случае, когда наследник фактически принял наследство, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении шести месяцев (если найдет причины пропуска срока уважительными).

Отказ от наследства является бесповоротным, и не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

При отказе от наследства без указания лица, в пользу которого совершается отказ, часть наследства, которая причиталась бы отказавшемуся наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям. Данный правовой институт носит название приращения наследственных долей, и применяется не только при отказе от наследства, но и при отпадении наследника по следующим основаниям:

1) непринятие наследства (наследник написал нотариусу заявление о непринятии наследства или вообще не предпринял никаких действий, в том числе не принял наследство фактически);

2) утрата права наследовать или отстранение от наследования (недостойные наследники);

3) недействительность завещания:

o завещание признано недействительным судом (оспоримое завещание);

o завещание недействительно независимо от такого признания (ничтожное завещание).

Во всех этих случаях часть наследства, которая причиталась бы такому лицу, переходит к наследникам по закону пропорционально их наследственным долям.

Правила приращения наследственных долей не применяются, когда отпавшему наследнику подназначен наследник.

Когда наследодатель завещал все свое имущество, часть наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 193; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты