Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Порядок совершения завещания




Читайте также:
  1. I. Порядок заполнения формы разрешения на строительство
  2. II. Порядок прохождения испытания
  3. II. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев
  4. III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев
  5. IV. Порядок и сроки представления бюджетной и иной отчетности
  6. Quot;Правила оказания услуг общественного питания": понятия, инф-я об услугах, порядок оказания услуг, ответс-ть исполнителя и потребителя за предоставление услуг.
  7. Административно-правовой статус государственных служащих и порядок прохождения ими службы
  8. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
  9. Аммиак (порядок использования, свойства, клиническая картина поражения людей и сельскохозяйственных животных, первая медицинская помощь, защита).
  10. Анализ распределения чистой прибыли: порядок, оценка дивидендной политики и показателей устойчивости экономического роста.

Законодатель уделяет повышенное внимание форме и порядку совершения завещания. Так, завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Его содержание определяется завещателем произвольно, нотариус вправе предложить стандартные формулировки, но при желании гражданина они могут быть изменены. В любом случае нотариус обязан проверить законность содержания и указать место и дату удостоверения завещания.

В качестве исключения допускается удостоверение завещания указанными в законе лицами. Так, к нотариально удостоверенным приравниваются (ст. 1127 ГК РФ):

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, — также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

К завещаниям, удостоверенным должностными лицами, предъявляются дополнительные требования. Так, завещатель должен подписать такое завещание обязательно в присутствии должностного лица, его удостоверяющего. Кроме этого, обязательно должен присутствовать свидетель, также подписывающий завещание.

Удостоверенное таким образом завещание должно быть при первой возможности направлено через органы юстиции нотариусу по месту жительства наследодателя. Если же лицу, удостоверявшему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.



Однако закон отдает предпочтение именно нотариальному удостоверению завещания. Так, п. 4 ст. 1127 установлено правило, обязывающее должностных лиц, имеющих право совершать нотариальные действия, пригласить для их совершения нотариуса, если гражданин выразил такое желание и имеется для этого разумная возможность.

Имеется несколько исключений из общих требований по форме завещания.

· Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках или иных кредитных организациях удостоверяется служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Оно составляется в том филиале банка, где открыт счет, и собственноручно подписывается завещателем с указанием даты составления.

· Новеллой законодательства является так называемое «закрытое завещание» (ст. 1126 ГК РФ). В этом случае ни нотариус, ни другие лица не имеют возможности ознакомиться с его содержанием. Такое завещание должно быть написано и подписано собственноручно завещателем, в ином случае оно считается недействительным. В присутствии двух свидетелей, ставящих свои подписи на конверте, заклеенный конверт с завещанием передается нотариусу. Подписи свидетелей в данном случае означают, что они свидетельствуют факт составления завещания, соблюдения установленной процедуры и обязываются соблюдать тайну завещания. После подписания закрытого завещания данный конверт в присутствии свидетелей запечатывается нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, о месте и дате принятия завещания, фамилии, имени и отчестве, месте жительства свидетелей. Также нотариус сообщает завещателю об обязательной доле в наследстве, в силу чего завещание может быть изменено, и выдает документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.



Вскрытие закрытого завещания происходит после смерти наследодателя. Получив свидетельство о смерти завещателя, нотариус в течение пятнадцати дней с момента его предоставления вскрывает конверт в присутствии не менее двух свидетелей и заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта оглашается содержание завещания, после чего составляется и вместе со свидетелями подписывается протокол, удостоверяющий вскрытие конверта и содержащий полный текст завещания. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола, а подлинный текст закрытого завещания хранится у нотариуса.

Кроме этого, закон допускает применение упрощенного порядка составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах (например, при кораблекрушении, наводнении). Под чрезвычайными обстоятельствами понимаются действительно сложившиеся обстоятельства, создающие явную угрозу жизни человека (ст. 1129 ГК РФ). Предполагается, что в силу их внезапного и чрезвычайного характера у гражданина отсутствует реальная возможность составить завещание по общим правилам. В этом случае завещатель может изложить свою волю в простой письменной форме. Применительно к ст. 1129 это означает, что завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно составляет и подписывает документ, из содержания которого следует, что он является завещанием.



Такое завещание имеет временный характер. Оно утрачивает юридическую силу, если в течение месяца после прекращения чрезвычайных обстоятельств завещатель не оформит его по общим установленным правилам. Если же оно останется действительным, то исполнение будет иметь сложный характер. Согласно п. 3 ст. 1129 ГК РФ, такое завещание подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Причем такое требование должно быть заявлено до истечения срока принятия наследства. При отсутствии спора это требование рассматривается в порядке особого производства (как установление юридического факта), а в случае спора — по правилам искового производства.

Как отмечалось выше, завещание должно совершаться и быть подписано завещателем лично. Оно может быть написано завещателем собственноручно или составлено с его слов нотариусом; при этом могут использоваться технические средства (ст. 1125 ГК РФ). Если завещание составляется со слов гражданина, оно должно быть до его подписания полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Наследодатель должен быть в любом случае уверен, что его действительная воля совпадает с той, что выражена в завещании. Поэтому, если лицо не может прочитать завещание лично (например, слепые или неграмотные граждане), его текст оглашается нотариусом, а на завещании делается отметка об этом с указанием причин.

Однако завещатель зачастую не может поставить свою подпись в силу тяжелой болезни, неграмотности или физического недостатка. В этом случае привлекается рукоприкладчик, подтверждающий волю завещателя. Его подпись удостоверяется нотариусом с указанием причин, по которым завещание не смог подписать лично завещатель, а также фамилии, имени, отчества и места жительства рукоприкладчика. Не могут быть рукоприкладчиками (п. 2 ст. 1124 ГК РФ):

· нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;

· лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

· граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

· неграмотные;

· граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознать существо происходящего;

· лица, не владеющие в должной степени языком, на котором составлено завещание (кроме случаев составления закрытого завещания).

По желанию наследодателя при составлении и нотариальном удостоверении завещания могут присутствовать свидетели. Это может быть полезно в будущем для подтверждения обстоятельств совершения завещания, состояния завещателя. Свидетель должен подписать завещание с указанием имени, фамилии, отчества и места жительства. Нотариус обязан предупредить его об ответственности сведений о завещании.

Указанные выше ограничения распространяются и на свидетелей, которые в соответствии с требованиями закона обязаны присутствовать при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу.

 

111. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания.

 

Согласно принципу свободы завещания, завещатель вправе в любое время после совершения завещания отменить или изменить его. Причины такого решения не имеют значения и могут им не указываться. Отмена завещания означает нотариально удостоверенное распоряжение об отмене совершенного ранее завещания. Как следует из ст. 1130 ГК РФ, отменить завещание возможно двумя способами.

· Совершение нового завещания. Последующее завещание, даже и не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Следует иметь в виду, что завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.

Пример 2.2.

Гр-ка П. в 2006 г. составила завещание, указав единственным наследником своего сына Г. В последующем, в связи с конфликтом между ними, она составила новое завещание, указав единственной наследницей свою сестру. В 2007 г., помирившись с сыном, гр-ка П. отменила завещание в пользу сестры, полагая, что оставшееся первоначальное завещание в пользу сына сохранит юридическую силу.

В этом случае оба завещания следует считать отмененными, и наследование будет происходить по закону.

· Совершение распоряжения об отмене завещания. Завещательное распоряжение также должно быть совершено в форме, установленной для завещания, т.е. удостоверено нотариусом или уполномоченными должностными лицами. Оно составляется в двух экземплярах, один из которых остается у нотариуса, а другой — выдается гражданину. Если же гражданин составлял завещание у другого нотариуса, гражданин, отменивший завещание, должен направить распоряжение об отмене первому нотариусу. Это действие по его просьбе может выполнить и нотариус, удостоверявший отмену завещания.

В случае если новое завещание или распоряжение об отмене признаны недействительными, наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

Изменение завещания означает внесение частичных изменений в завещание, не лишающих его юридической силы. Такие изменение также совершаются в письменной форме и удостоверяются в порядке, предусмотренном для удостоверения завещаний. Законодатель не ограничивает завещателя ни во времени, ни в пространстве, ни в содержании изменений. Они могут вноситься в любое время после составления первоначального завещания, в другом городе или стране, изменять состав наследников, наследуемого имущества и т.д.

Специальные правила отмены и изменения завещания установлены п. 5 и п. 6 ст. 1130 ГК РФ:

· завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, может отменять или изменять только такое же завещание;

· завещательное распоряжение в банке в отношении денежных средств может отменять или изменять только завещательное распоряжение, совершенное в соответствующем банке.

Нотариус, принявший заявление о выдаче свидетельства на наследство, обязан проверить завещание на предмет его действительности. Для этого он истребует доказательства того, что оно не было отменено, изменено или дополнено. В случае получения надлежаще оформленного распоряжения об отмене завещания, либо получения нового завещания, отменяющего или изменяющего ранее составленное, нотариус делает об этом отметку на экземпляре прежнего завещания. При отсутствии сведений об этих фактах, об этом также делается соответствующая отметка.

Исполнение завещания представляет собой совершение определенных действий, указанных в завещании. Как правило, обязанность по исполнению завещания возлагается на наследников. Оно должно осуществляться надлежащим образом, в соответствии с условиями завещания и требованиями закона. Предполагается (хотя и прямо не установлено законом), что исполнять завещание могут только дееспособные лица.

Исполнение завещания может быть поручено прямо указанному в завещании гражданину — душеприказчику (исполнителю завещания) . Закон не устанавливает специальных требований к ним (за исключением того, что душеприказчиком может быть только гражданин), однако эти обязанности возлагаются добровольно. В случае если исполнитель согласен исполнить последнюю волю завещателя, он собственноручно делает надпись об этом по своему выбору:

· на самом завещании;

· в заявлении, приложенном к завещанию;

· в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца с момента открытия наследства.

Кроме этого, если лицо фактически приступило к исполнению завещания в течение месяца со дня открытия наследства, оно также признается исполнителем завещания.

В завещании может быть указано и несколько исполнителей. При этом каждый из них может распорядиться только тем имуществом, которые доверил ему завещатель. В случае, если душеприказчиков несколько, каждый из них должен дать свое согласие на это.

Душеприказчик, приступивший к исполнению воли завещателя, может быть в последующем по решению суда отстранен от исполнения либо добровольно снять с себя полномочия (п. 2 ст. 1134 ГК РФ). Просьба об освобождении гражданина от обязанностей душеприказчика может быть заявлена как им самим, так и наследниками и подтверждена причинами, по которым лицо не может в дальнейшем исполнять возложенные обязанности (недееспособность, недобросовестность, болезнь, переезд в другой город и пр.). Просто так, без оснований, отказаться от исполнения завещания нельзя, если душеприказчик уже выразил на это свое согласие.

Полномочия завещателя основываются на завещании (п. 1 ст. 1135 ГК РФ) и удостоверяются свидетельством, которое выдает нотариус. В нем указываются данные о завещании, его удостоверении и исполнителе, полномочия исполнителя. Полномочия могут быть указаны четко, а могут лишь предполагаться. В этом случае исполнитель вправе принимать в процессе исполнения меры, установленные п. 2 ст. 1135 ГК РФ:

· обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом;

· принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников;

· получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам;

· исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения.

Исполнитель завещания обязан:

1) четко исполнять завещание. При толковании завещания им должен приниматься во внимание буквальный смысл содержащихся слов и выражений. В случае неясности буквального смысла, он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное выполнение предполагаемой воли завещателя;

2) совершать все необходимые действия для исполнения завещания;

3) принимать меры по охране наследственного имущества, например, составить инвентарную опись наследственного имущества и вручить ее наследникам.

Свои обязанности душеприказчик обязан осуществлять лично, однако, если это допускается завещанием, может привлечь к исполнению и третьих лиц. Следует помнить, что в этом случае он несет ответственность за их действия (ст. 403 ГК РФ). Как правило, действует исполнитель завещания безвозмездно, если иное прямо не установлено в завещании. Согласно ст. 1136, он имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания.

Исполняя свою волю через завещание, завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц. Это называется завещательным отказом (ст. 1137 ГК РФ). Отказополучатели вправе требовать исполнения такой обязанности. Предметом завещательного отказа может быть:

· передача имущества в собственность или на ином вещном праве;

· приобретение для отказополучателя или у него определенного имущества;

· оказание отказополучателю определенной услуги и др.

При исполнении завещательного отказа возникают обязательственные правоотношения, в которых кредитором является отказополучатель, а должником — наследник (один или несколько). Исполнение такого обязательства происходит по общим правилам, установленным Общей частью ГК РФ для обязательств, в пределах стоимости перешедшего к наследнику имущества.

Завещательный отказ следует отличать от завещательного возложения (ст. 1139 ГК РФ). Последнее является официальным поручением завещателя одному или нескольким наследникам совершить действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Квалифицирующими признаками являются следующие:

· совершение действий в общеполезных целях;

 

возложение может иметь и неимущественный характер (например, обязание наследника устраивать выставки с унаследованным имуществом);

неопределенный круг выгодоприобретателей.

В случае нарушений требований, предъявляемых к содержанию, форме завещания, порядку его удостоверения, оно может быть признано недействительным. Нормы гражданского права выделяют:

1) оспоримое завещание. Недействительность такого завещания

устанавливается по требованию заинтересованных лиц судом. Причем в каждом

конкретном случае, исходя из существа возникших разногласий, суд имеет

возможность как признать завещание недействительным, так и оставить его в

силе;

2) ничтожное завещание. Такое завещание независимо от наличия или

отсутствия решения суда недействительно по своей сути, в силу того что

нарушает императивные нормы закона. Нужно отметить, что решение вопроса о недействительности завещания не является лишь спором об интересах наследников, это - вопрос охраны законом частной воли завещателя после его смерти.

ГК РФ содержит целый раздел общих положений о недействительности сделок. Нормы данного раздела применяются и к недействительности завещания как одного из видов гражданско-правовой сделки. Однако необходимо учитывать, что в силу специфики регулируемых отношений нормами наследственного права предусмотрены и особые основания недействительности завещаний, не применимые к другим видам сделок. Основанием недействительности завещания является нарушение положений, установленных ГК РФ для сделок вообще и завещаний в частности. Суммируя все указанные случаи, можно перечислить следующие основания недействительности завещаний:

1) несоблюдение установленных ГК РФ правил о письменной форме

завещания и его удостоверении (ч. 1 ст. 1124 ГК РФ), в том числе несоблюдение

правил: о нотариальной или приравненной к ней форме, о круге лиц, имеющих

право удостоверять завещания (ст. 1125, 1127, 1128 ГК РФ), о собственноручном

исполнении и подписании текста закрытого завещания (ст. 1126 ГК РФ), об

обязательном присутствии свидетелей при совершении завещания (ч. 3 ст. 1124

ГК РФ);

2) несоблюдение требования о полной дееспособности завещателя (ст. 21, 168, 1118 ГК РФ);

3) несоблюдение требования о совершении завещания лично завещателем, о недопустимости совершения его через представителя (ч. 4 ст. 182, ст. 1118 ГК РФ);

4) завещательное распоряжение чужим имуществом, не принадлежащим завещателю (ст. 1118 ГК РФ);

5) отказ суда подтвердить факт совершения завещания последней воли в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ);

6) совершение завещания гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ), совершение завещания под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение (ст. 178 ГК РФ), или под влиянием обмана, насилия, угрозы (ст. 179 ГК РФ);

7) несоблюдение правил об обязательной доле наследников (ст. 1149 ГК РФ)

С иском о признании завещания недействительным имеет право обратиться

любое лицо, чьи права или законные интересы нарушены завещанием. При этом нужно учитывать, что оспаривание завещания до момента открытия наследства не допускается.

Недействительным может быть признано как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения (п. 4 ст. 1131 ГК РФ).

В целях придания стабильности наследственным правоотношениям законом специально оговорено, что не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. Только судом может определяться значительность либо незначительность нарушений.

Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания (п. 5 ст. 1131 ГК РФ). Это не относится к лицам, признанным недостойными наследниками.

 

Содержание завещания. Завещательный отказ. Завещательное возложение.

 

Содержание завещания составляют завещательные распоряжения. Завещатель вправе включить в него любые распоряжения, предусмотренные Гражданским кодексом (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). Таким образом, свобода завещания ограничена не только правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ), а еще указанием круга возможных распоряжений по поводу имущества на случай смерти. Установление видов завещательных распоряжений иными федеральными законами также не допускается, хотя наличие в завещании распоряжений о захоронении наследодателя, о судьбе его тела после смерти не влияет на действительность завещания. Однако эти распоряжения не являются завещательными. Неисполнение этих указаний никак не влияет на возможность принятия наследства наследниками. Механизм принуждения к исполнению данных обязанностей отсутствует. В том числе неисполнение распоряжения о захоронении наследодателя не является основанием для признания наследника недостойным в соответствии со ст. 1117 ГК РФ. В отличие от обязанностей, установленных завещательными распоряжениями, приведенные выше обязанности не предполагают их исполнения за счет имущества наследодателя.

ГК РФ предусматривает следующие виды завещательных распоряжений:

1) назначение и подназначение наследников (ст. 1121 ГК РФ);

2) лишение наследников (одного, нескольких или всех) по закону наследства (ст. 1119 ГК РФ);

3) определение долей наследников в завещанном имуществе (ст. 1122 ГК РФ);

4) завещательный отказ (ст. 1137 ГК РФ);

5) завещательное возложение (ст. 1139 ГК РФ);

6) назначение исполнителя завещания (ст. 1134 ГК РФ).

Основное содержание завещания обычно составляет назначение наследников и распределение наследственного имущества между ними. Вместе с тем не исключена возможность составления завещания, содержание которого исчерпывается, к примеру, возложением на наследников по закону или одного из них обязанности совершить определенные действия имущественного характера в пользу третьего лица (завещательный отказ).

Обычно завещание составляется, когда наследодатель желает изменить предусмотренный законом порядок наследования и передать имущество лицу, не входящему в круг наследников по закону либо входящему в более дальнюю очередь, а кроме того, если наследодатель желает определенным образом распределить имущество между наследниками во избежание дальнейших споров между ними.

Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем (ст. 1120 ГК РФ). Степень конкретизации завещаемого имущества может быть различной. Возможно оформление завещания, в котором указывается, какие конкретно вещи кому из наследников передаются. Завещатель может ограничиться фразой о передаче наследникам всего принадлежащего ему имущества без каких-либо уточнений. В завещании может быть распределена только часть имущества. Оставшееся нераспределенным имущество наследуется по правилам о наследовании по закону.

Исполняя свою волю через завещание, завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц. Это называется завещательным отказом (ст. 1137 ГК РФ). Отказополучатели вправе требовать исполнения такой обязанности. Предметом завещательного отказа может быть:

передача имущества в собственность или на ином вещном праве;

приобретение для отказополучателя или у него определенного имущества;

оказание отказополучателю определенной услуги и др.

При исполнении завещательного отказа возникают обязательственные правоотношения, в которых кредитором является отказополучатель, а должником — наследник (один или несколько). Исполнение такого обязательства происходит по общим правилам, установленным Общей частью ГК РФ для обязательств, в пределах стоимости перешедшего к наследнику имущества.

Завещательный отказ следует отличать от завещательного возложения (ст. 1139 ГК РФ). Последнее является официальным поручением завещателя одному или нескольким наследникам совершить действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Квалифицирующими признаками являются следующие:

совершение действий в общеполезных целях;

возложение может иметь и неимущественный характер (например, обязание наследника устраивать выставки с унаследованным имуществом);

неопределенный круг выгодоприобретателей.

 

Необходимые наследники. Обязательная доля, установленная законом.

 

Есть категория лиц, которые становятся наследниками в любом случае, даже если наследодатель завещал все имущество другим и даже если в завещании он прямо и однозначно лишил их наследства. Это лица, имеющие в наследстве обязательную долю - необходимые наследники. К ним относятся:

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);

2. Нетрудоспособные:

супруг;

родители (а также усыновители);

иждивенцы умершего.

К категории нетрудоспособных закон причисляет граждан, достигших общего пенсионного возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), а также инвалидов I, II и III групп любого возраста.

Если еще не достигшие общего пенсионного возраста лица получают пенсию по другим основаниям (как военные пенсионеры или за работу во вредных для здоровья условиях), то к категории необходимых наследников они не относятся. Иждивенцами в соответствии с законом являются лица, которые не менее 1 года до открытия наследства находились на полном содержании (иждивении) наследодателя или получали от него помощь, являвшуюся для них основным источником существования. При этом родство иждивенца с наследодателем обязательным условием не является.

Вышеуказанные наследники имеют право на долю не менее половины от той, что причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Несмотря на то, что при наличии завещания предпочтение будет отдаваться именно ему, закон охраняет интересы социально незащищенных наследников, предоставляя им право на обязательную долю в наследстве. Обязательная доля — это часть наследственного имущества, которая независимо от завещания переходит к определенной категории наследников. Наследование обязательной доли происходит при наличии завещания. Причем, указанные лица призываются к наследованию независимо от его содержания (даже если завещатель прямо лишил их в своем завещании прав на наследство). Исключения возможны только по указанию закона (например, если они признаны недостойными наследниками).

На обязательную долю имеют право:

несовершеннолетние дети наследодателя;

нетрудоспособные дети наследодателя;

нетрудоспособные родители наследодателя;

нетрудоспособный супруг наследодателя;

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.

Данная категория наследников наследует не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Право на обязательную долю удовлетворяется из оставшейся незавещанной части имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на нее, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).

Обязательная доля включает в себя все имущество, которое наследник получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе учитывается и стоимость установленного в его пользу завещательного отказа. При этом может сложиться ситуация, когда размер унаследованного имущества — больше, чем обязательная доля.

Пример 3.2.

Гр-ка Л. завещала свои драгоценности на сумму 50 тыс. рублей своей сестре. Несовершеннолетняя дочь и супруг умершей унаследовали все остальное имущество общей стоимостью 1 млн. рублей в равных долях. Супруг умершей обратился в нотариальную контору с заявлением с просьбой выделить в пользу несовершеннолетней дочери обязательную долю в стоимости драгоценностей.

Обязательная доля дочери составляет 215 тыс. рублей (1 млн. руб. + 50 тыс. руб. делится на двух наследников по закону и выделяется 1/2 от того, что причитается каждому). Стоимость унаследованного ею имущества превышает эту сумму, следовательно, сестра умершей наследует согласно завещанию в полной сумме.

П. 4 ст. 1149 ГК РФ регулирует ситуацию, в которой сталкиваются интересы двух наследников: наследника, имеющего право на обязательную долю, но не пользовавшегося при жизни наследодателя имуществом, и наследника по завещанию, который этим имуществом пользовался. Под имуществом понимается жилой дом, дача, квартира, орудия труда, творческая мастерская и т.п., использовавшиеся под проживание или в качестве основного источника средств к существованию. В этом случае суд вправе с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить ее размер или вообще отказать в ее присуждении.

 

Исключительное право как вид интеллектуальных прав.

 

В понятие исключительного права наукой гражданского права, а до недавнего времени и законодательством, вкладывался различный смысл. Общепризнано, однако, что, во-первых, само понимание исключительности права как правомочия, принадлежащего строго определенному лицу (в отдельных случаях, как исключение, — определенным лицам); во-вторых, что исключительным интеллектуальным правом является имущественное право на использование результата интеллектуальной деятельности в любой форме и любым способом.

В российском законодательстве до принятия четвертой части ГК РФ не было нормы, которая бы универсально закрепляла содержание исключительного права. Вместе с тем сопоставительный анализ норм специальных законов, регулирующих отдельные виды интеллектуальной собственности, позволял выявить общие свойства такого права. Исключительное право на интеллектуальный продукт — это, прежде всего, гарантированная законом юридическая возможность использовать интеллектуальный результат каким бы то ни было способом, и в какой бы то ни было форме.

Согласно ч. 1 ст. 1229 части четвертой ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную законодательством, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.

Законодательство позволяет различать в содержании исключительного права два аспекта: позитивный и негативный. Позитивный выражается в предоставлении обладателю права возможности самому использовать интеллектуальный продукт либо уступать это право другим лицам, негативный — в возможности запрещать всем другим лицам несанкционированное использование интеллектуального продукта.

В настоящее время содержание исключительного права закреплено в ст. 1229 ГК РФ: «Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное».

Исключительное право является основным интеллектуальным правом, гарантирующим его обладателю возможность использовать объект этого права по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Это «внутренняя» составляющая исключительного права, обращенная на самого правообладателя, к его собственным возможностям использования объекта исключительного права.

Усмотрение обладателя означает, что использование интеллектуального объекта зависит только от его свободного волеизъявления. Никто не вправе принуждать обладателя исключительного права к использованию его объекта, как никто не может предписывать ему объем и способ использования объекта этого права, за исключением случаев, прямо указанных в законе (исключительные права публичных образований). Правообладатель может публиковать произведение, а может распространить на него режим защищенной информации, публиковать произведение только на языке оригинала и только тиражами, которые сочтет для себя целесообразными, производить товары, воплощающие промышленные образцы, либо иные технические решения, только на определенной территории и т.д. Правда, это предельно широкое понимание исключительного права, как ничем и никем не ограничиваемой возможности использовать интеллектуальный продукт по своему усмотрению, представляет собой общий принцип, характеризующий исключительное право как наиболее абсолютную свободу действий в отношении «интеллектуального продукта», включая право запрещать всем иным лицам доступ к этому продукту и его использование в своей деятельности.

Такая степень свободы невольно заставляет вспомнить право собственности, как наиболее абсолютную власть над вещами и соответственно максимально возможную свободу действий в отношении этих вещей. Возможность эта, тем не менее, применительно к исключительному праву может быть ограничена законом, равно как и право собственности. И дело не только в косвенно выраженном общем запрете на способы, противоречащие закону. Исключительное право ограничивается правами других лиц на использование «интеллектуального продукта» без согласия правообладателя (см. об этом ниже). Закон устанавливает пределы осуществления исключительного права, за которыми его действие считается исчерпанным. Наконец, действие исключительного права ограничено сроком (ст. ст. 1281, 1318, 1328, 1331, 1335, 1340, 1363, 1424, 1457, 3491, 1531 ГК РФ), за исключением прав на секреты производства, фирменное наименование, общеизвестные товарные знаки и коммерческое обозначение (ст. ст. 1465, 1467, 1508, 1540 ГК РФ).

Признаки исключительного права

Исключительное право всеобъемлюще. Его объектами выступают все разновидности интеллектуальной собственности. Правда, содержание и объем этого права от объекта к объекту меняются с учетом особенностей использования конкретного объекта в гражданском обороте (ст. ст. 1270, 1317, 1324, 1330, 1334, 1339, 1358, 1421, 1454, 1467, 1474, 1484, 1519, 1539 ГК РФ).

Исключительное право универсально. Его обладателями могут быть как граждане, так и юридические лица, публичные образования. При этом содержание исключительного права не меняется и, как правило, не зависит от того, кто является правообладателем — автор или его правопреемник, за исключением прав и гарантий, предоставляемых законом авторам интеллектуальных продуктов.

Исключительное право абсолютно. Его обладателю гарантируется возможность требовать от всех других лиц прекращения действий, нарушающих его право, и возмещения убытков, вызванных этими действиями.

Исключительное право является имущественным (ст. 1226), а следовательно, способным к переходу от одного лица к другому как в результате гражданско-правовых сделок, так и по другим основаниям.

 

Понятие и исполнение лицензионного договора.

 

По лицензионному договору одна стона – обладатель исключительного права (лицензиар), предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования (не исключительное) результата или средства в установленных пределах (срок, территория).

Срок в лицензионном договоре не может превышать срока действия лицензионного права. Если срок не указан, то лицензионный договор считается заключенным на 5 лет.

Лицензии бывают 2 видов:

- простая неисключительная лицензия – означает сохранение за лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам,

- исключительная лицензия – за лицензиаром не сохраняется право выдачи лицензии.

Сублицензионный договор возможен при письменном согласии лицензиара лицензиату предоставить право использования третьему лицу. Законодатель предусмотрел возможность заключения принудительной лицензии по решению суда.

Такие объекты как кинофильмы, театрально-зрелищные представления с использованием различных технологий, признается сложным объектом.

 

 

В отличие от договора об отчуждении патента, в рамках лицензионных договоров происходит не полная, а частичная передача исключительного прав патентообладателя.

Ст. 1367 ГК РФ несколько изменила понятие лицензионного договора и определяет его как договор, по которому одна сторона — патентообладатель (лицензиар) — предоставляет или обязуется предоставить другой стороне — лицензиату — удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Нормативное регулирование. В части четвертой ГК РФ рассматриваемый договор регламентируется ст. ст. 1235—1239, 1362, 1367—1369. Из числа ведомственных актов, устанавливающих правила о лицензионных договорах, следует назвать вышеупомянутые Правила регистрации договоров, а также Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком заявлении, утвержденные Роспатентом 30 ноября 1994 г.

Юридическая характеристика. Договор является консенсуальным, двусторонне-обязывающим и, как правило, возмездным.

Стороны договора. Закон не устанавливает каких-либо специальных требований к лицензиару. В качестве лицензиата может выступать патентообладатель.

Условия договора. Существенным условием договора является его предмет — предоставление права на использование запатентованного объекта. Предмет должен быть сформулирован таким образом, чтобы определить объем передаваемых прав. Договором может быть предусмотрено право лицензиара заключать сублицензионные договоры.

Цена договора не является существенным условием, однако само легальное определение лицензионного договора предусматривает возможность внесения лицензиаром лицензиату платежей в порядке, установленном договором.

Выделяют две основные формы платежей: платежи на базе роялти и паушальные платежи. Паушальный платеж означает единовременно выплачиваемую твердую денежную сумму. Платежи роялти выплачиваются периодически. Допускается и сочетание различных форм внесения платежей.

Вместо или вместе с внесением платежей, на лицензиара может быть возложена обязанность по поддержанию патента в силе (уплате патентных пошлин) и другие обязанности имущественного или неимущественного характера.

Закон ничего не говорит о сроке лицензионного договора. Лицензионный договор может быть заключен без указания срока действия, т.е. на период действия патента либо с указанием срока действия. Таким образом, можно сделать вывод, что лицензионный договор всегда носит срочный характер.

Форма договора и его регистрация. К форме лицензионного договора предъявляются требования, аналогичные требованиям к форме договора об отчуждении патента. Лицензионный договор также подлежит регистрации в Роспатенте под страхом недействительности.

Такие же требования предъявляются и к договорам, вытекающим из лицензионного договора, к дополнительным соглашениям к нему. В частности, Президиум ВАС РФ оставил без изменения решение Арбитражного суда о признании недействительным договора о переводе долга, вытекающего из лицензионного договора (Постановление Президиума ВАС РФ № 13695/03 от 13 января 2004 г.).

Виды лицензионных договоров. Существует несколько оснований классификации лицензионных договоров.

По предмету выделяются лицензионные договоры на изобретения, полезные модели, промышленные образцы.

По объему передаваемых прав различают:

1) простой лицензионный договор, когда лицензиар передает и разрешает использовать лицензиату право на запатентованный объект в пределах территорий, обусловленных соглашением, и на определенный срок, оставляя за собой право как самому использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, так и предоставлять аналогичные лицензии другим лицам;

2) исключительный лицензионный договор, когда лицензиар передает и разрешает использовать лицензиату запатентованный объект единолично в пределах территориальных ограничений, установленных соглашением, и на определенный срок, отказываясь от предоставления лицензий третьим лицам и от права самому использовать запатентованный объект в тех же пределах, что и лицензиат;

3) полный лицензионный договор, когда лицензиар передает и разрешает использовать запатентованный объект без каких-либо ограничений на срок действия лицензионного соглашения, полностью отказываясь от самостоятельного использования запатентованного объекта на тот же срок;

4) сублицензионный договор, когда лицензиат, обладающий правом на запатентованный объект в силу полной или исключительной лицензии, передает и разрешает использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец сублицензиату в объеме, обусловленном соглашением, и на определенный срок в пределах предоставленных ему прав по полной или исключительной лицензии.

По свободе заключения договора выделяют:

1) договоры, заключаемые на основе принципа свободы договора;

2) открытые лицензионные договоры. Патентообладатель может подать в Роспатент заявление о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии). Размер патентной пошлины за поддержание патента в силе уменьшается в этом случае на 50%, начиная с года, следующего за годом публикации Poспатентом сведений о таком заявлении. Лицо, изъявившее желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах. В случае, если патентообладатель в течение двух лет с даты такой публикации не получал предложений в письменной форме о заключении договора о платежах, по истечении двух лет он может подать в Роспатент ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае патентная пошлина на поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший с даты публикации сведений о заявлении, и в дальнейшем уплачивается в полном размере. Роспатент осуществляет публикацию сведений об отзыве заявления (ст. 1368 ГК РФ);

3) принудительный лицензионный договор. Если запатентованные изобретение или промышленный образец не используются либо недостаточно используются патентообладателем в течение четырех лет с даты выдачи патента, а запатентованная полезная модель — в течение трех лет с даты выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации таких изобретения, полезной модели или промышленного образца, указав в исковых требованиях предлагаемые им условия предоставления такой лицензии, в том числе объем использования, размер, порядок и сроки платежей.

В случае если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении указанной лицензии и об условиях ее предоставления.

В п. 2 ст. 1362 ГК РФ говорится: «Если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента. В исковом требовании должны быть указаны предлагаемые им условия предоставления такой лицензии, в том числе объем использования изобретения или полезной модели, размер, порядок и сроки платежей. Если этот патентообладатель, имеющий исключительное право на такое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, суд принимает решение о предоставлении ему принудительной простой (неисключительной) лицензии».

При предоставлении в соответствии с решением суда указанной лицензии суммарный размер платежей должен быть установлен не ниже, чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах. В случае предоставления принудительной неисключительной лицензии обладатель патента на изобретение или полезную модель, право на использование которых предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на получение неисключительной лицензии и использование изобретения, в связи с которым была выдана принудительная неисключительная лицензия, на условиях, соответствующих установившейся практике (п. 2 ст. 1362 ГК РФ).

Исполнение лицензионного договора

1. Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

2. В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.

3. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором.

4. При нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства либо объектов смежных прав лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.

 

Защита интеллектуальных прав.

 

В соответствии со ст. 1250 ГК интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, т.е. пресечение действий нарушителя вне зависимости от его вины.

Согласно ст. 1252 ГК защита путем предоставления требования:

- о признании права к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя,

- пресечение действий лица, нарушающего право или осуществляющей действия-приготовления,

- возмещение убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или иным образом принесшее ущерб,

- изъятие материального носителя у изготовителя, импортера, хранителя, перевозчика, продавца, любого распространителя и недобросовестного приобретателя,

- публикация решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя,

- возмещение морального вреда.

К искам о защите интеллектуальных прав могут быть предприняты обеспечительные меры: арест на материальные носители, оборудование и материалы.

Согласно норме ст. 1299 ГК техническими средствами защиты авторских прав признаются любые технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведению, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем в отношении произведения. В отношении произведений не допускается:

1) осуществление без разрешения автора или иного правообладателя действий, направленных на то, чтобы устранить ограничения использования произведения, установленные путем применения технических средств защиты авторских прав;

2) изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление во временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любой технологии, любого технического устройства или их компонентов, использование таких технических средств в целях получения прибыли либо оказание соответствующих услуг, если в результате таких действий становится невозможным использование технических средств защиты авторских прав либо эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту указанных прав.

В случае нарушения приведенных выше положений автор или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации в соответствии со ст. 1301 ГК, кроме случаев, когда ГК разрешено использование произведения без согласия автора или иного правообладателя.

Согласно норме ст. 1300 ГК информацией об авторском праве признается любая информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного правообладателя, либо информация об условиях использования произведения, которая содержится на оригинале или экземпляре произведения, приложена к нему или появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведением такого произведения до всеобщего сведения, а также любые цифры и коды, в которых содержится такая информация. В отношении произведений не допускается:

1) удаление или изменение без разрешения автора или иного правообладателя информации об авторском праве;

2) воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения, публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения произведений, в отношении которых без разрешения автора или иного правообладателя была удалена или изменена информация об авторском праве.

В случае нарушения приведенных выше положений автор или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации в соответствии со ст. 1301 ГК.

 

Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Предусмотренные способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В частности, публикация решения суда о допущенном нарушении и пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет.

Защита личных неимущественных прав

1. В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении.

Защита исключительных прав

1. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

2. В порядке обеспечения иска по делам о нарушении исключительных прав к материальным носителям, оборудованию и материалам, в отношении которых выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, могут быть приняты обеспечительные меры, установленные процессуальным законодательством, в том числе может быть наложен арест на материальные носители, оборудование и материалы.

3. Для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

4. В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

5. Оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

6. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом на использование понимается:

в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности;

в отношении коммерческого обозначения - запрет на его использование в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

7. В случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, так и в соответствии с антимонопольным законодательством.

Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушения исключительных прав

Если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, суд может принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию прокурора. Если такие нарушения совершает гражданин, его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя может быть прекращена по решению или приговору суда в установленном законом порядке.

Особенности защиты прав лицензиата

Если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора.

 

Понятие и виды авторских прав. Соавторство. Срок действия авторского права.

 

Авторские права — это совокупность предоставленных автору прав (правомочий), необходимых для охраны интересов, возникающих в связи с созданием произведения и использованием его обществом.

Данные права в авторском законодательстве и доктрине традиционно именуются исключительными.

Авторское право имеет двойственный характер: с одной стороны, существует тесная связь с личностью автора, с другой — произведение является имущественной ценностью. Такое положение дел обусловило разделение авторских прав в большинстве стран мира на две группы: имущественные и личные неимущественные права. Гражданский кодекс РФ прямо не указывает, какие из авторских прав носят личный неимущественный характер, а какие имеют имущественное содержание. Однако соответствующую классификацию легко построить, проанализировав положения части четвертой ГК РФ.

Значение деления авторских прав на личные неимущественные и имущественные состоит в том, что личные неимущественные права могут принадлежать лишь автору и не могут передаваться другим лицам (кроме права на обнародование произведения). Кроме того, в соответствии со ст. 208 ГК РФ на требования о защите этих прав исковая давность не распространяется.

Автор произведения

Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

Соавторство

Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.

Произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное. В случае, когда такое произведение образует неразрывное целое, ни один из соавторов не вправе без достаточных оснований запретить использование такого произведения.

Часть произведения, использование которой возможно независимо от других частей, то есть часть, имеющая самостоятельное значение, может быть использована ее автором по своему усмотрению, если соглашением между соавторами не предусмотрено иное.

К отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от использования произведения и с распоряжением исключительным правом на произведение, соответственно применяются правила пункта 3 статьи 1229 настоящего Кодекса.

Каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав, в том числе в случае, когда созданное соавторами произведение образует неразрывное целое.

Личные неимущественные права авторов

К личным неимущественным правам авторов относятся:

право авторства;

право автора на имя;

право на обнародование;

право на неприкосновенность произведения (ст. 1255 ГК РФ).


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 13; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.082 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты