Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Учреждение – организация, созданная собственником для осуще­ствления функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. 4 страница




Эти правила действовали до 1 января 1995 г. С этой даты на смену им пришли нормы о моральном вреде и его возмещении, зафиксированные в ГК. Статья 151 ГК определяет моральный вред по существу так же, как и Основы гражданского законода­тельства 1991 г., а именно как причинение гражданину физических или нравственных страданий.Наряду с этим законодатель по-раз­ному подходит к случаям причинения морального вреда посяга­тельством на принадлежащие гражданину личные неимуществен­ные права либо иные нематериальные блага, с одной стороны, и посягательством на те права и интересы гражданина, которые не охватываются категорией нематериальных благ, с другой. Если моральный вред причинен гражданину посягательством на при­надлежащее ему нематериальное благо, то он, при наличии пре­дусмотренных законом условий, возмещается независимо от того, предусмотрено ли такое возмещение специальным законом или нет. В указанных случаях достаточным основанием для возмеще­ния вреда служит ст. 151 ГК. А вот если моральный вред причинен посягательством на какое-либо материальное благо, которое нахо­дит свое выражение в имущественном праве, то он подлежит воз­мещению лишь тогда, когда существует специальный закон, такое возмещение предусматривающий. Таковым законом является, в частности, Закон «О защите прав потребителей». В случаях, подпадающих под действие этого Закона, моральный вред потер­певшему лицу возмещается независимо от того, причинен ли он посягательством на нематериальное благо или на имущественное право.

Таким образом, в ст. 151 ГК по сравнению со ст. 131 Основ, круг случаев, в которых моральный вред подлежит возмещению, сужен. Указанное обстоятельство нужно учитывать, если мораль­ный вред был причинен после 1 января 1995 г.

В ст. 151 ГК предпринята попытка найти ориентиры, из кото­рых суд мог бы исходить при определении размеров компенсации морального вреда. Суд принимает во внимание степень вины нару­шителя, иные заслуживающие внимания обстоятельства,а также учитывается степень физических и нравственных страданий, связан­ных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.В самом деле, один человек легко раним и остро переживает неправомерное вторжение другого лица в сферу его нематериаль­ных и имущественных прав и интересов. А другому лицу все как «с гуся вода», и он довольно спокойно реагирует на действия, на­носящие ему какой-либо урон. При этом, поскольку возмещение морального вреда является мерой гражданско-правовой ответст­венности, надлежит исходить из тех оснований ответственности, которые должны быть налицо в том или ином конкретном случае. Так, если ответственность наступает независимо от вины (напри­мер, за вред, причиненный источником повышенной опасности), то и моральный вред в принципе подлежит возмещению незави­симо от вины.

 

25. Понятие, признаки, виды сделок (Толстой, Сергеев).

 

Понятие, признаки сделки.Сделки — один из наиболее распространен­ных юридических фактов. Покупка продуктов в магазине, проезд на транспорте, оплата коммунальных услуг, посещение парикма­херской, распоряжение имуществом на случай смерти, и многие другие действия охватываются понятием «сделка».

Правовое регулирование сделок составляет один из важней­ших институтов частного права. Это не случайно, поскольку граж­данский оборот предполагает совершение гражданами и юридиче­скими лицами различного рода правомерных действий, которые способны порождать, изменять и прекращать гражданские права и обязанности в силу самого факта волеизъявления, даже не буду­чи санкционированными со стороны государства. Общепризнано, что основу правового регулирования в любом обществе составляет суверенитет государства, которое его реализует, устанавливая определенный правопорядок в стране. Частное волеизъявление, т.е. действие субъекта, не обладающего суверенитетом, может созда­вать, изменять или прекращать гражданские права путем соверше­ния сделок. Невозможно признать порождающим какие-либо пра­ва и обязанности любое волеизъявление. Например, гражданин не вправе своим волеизъявлением запретить движение транспорта по улице, на которую выходят окна его дома. Он может не ездить по этой улице на собственном автомобиле, но чтобы его действия со­здавали права и обязанности в отношении третьих лиц или как минимум признавались бы другими участниками гражданского оборота, они должны удовлетворять установленным законом усло­виям действительности сделок.

Общего понятия сделки в римском праве выработано не бы­ло, что в силу его казуистичности вполне естественно. Между тем правовое регулирование сделок составляло важнейшую задачу римских юристов. Деление сделок на возмездные и безвозмезд­ные, односторонние и двусторонние, условные и безусловные, влияние формы волеизъявления на действительность сделки и многие другие нормы, составляющие основу современного уче­ния о сделках, пришли к нам из римского права.

В ст. 153 ГК сделки определены как «действия граждан и юри­дических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей». Таким образом, сделку характеризуют следующие признаки:

а) сделка — это всегда волевой акт, т.е. действия людей;

б) это правомерные действия;

в) сделка специально направлена на возникновение, прекра­щение или изменение гражданских правоотношений;

г) сделка порождает гражданские отношения, поскольку имен­но гражданским законом определяются те правовые последствия, которые наступают в результате совершения сделок.

Как волевому акту сделке присущи психологические моменты. Поскольку сделка предполагает намерение лица породить опреде­ленные юридические права и обязанности, для совершения такого действия необходимо желание лица, совершающего сделку. Такое намерение, желание называют внутренней волей. Однако наличия только внутренней воли для совершения сделки недостаточно, не­обходимо ее довести до сведения других лиц. Способы, которыми внутренняя воля выражается вовне, называются волеизъявлением. Все способы выражения внутренней воли могут быть сгруппиро­ваны по трем группам:

1) прямое волеизъявление, совершаемое в устной или пись­менной форме, например заключение договора, сообщение о со­гласии возместить ущерб, обмен письмами и т.п.;

2) косвенное волеизъявление имеет место в случае, когда от лица, намеревающегося совершить сделку, исходят такие дейст­вия, из содержания которых явствует его намерение совершить сделку. Такие действия называются конклюдентными. Оплата проезда в метро, помещение товара на прилавке сами по себе уже означают наме­рение лица заключить сделку. В соответствии с п. 2 ст. 158 ГК конклюдентными действиями могут совершаться лишь сделки, которые в соответствии с законом, могут бьпъ совершены устно;

3) изъявление воли может иметь место и посредством молча­ния. Однако такое выражение волеизъявления допускается только в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. Так, стороны могут договориться о том, что молчание одного из участников договора на предложение другого участника об изме­нении условий договора означает его согласие со сделанным пред­ложением. Законом также могут быть предусмотрены случаи, ког­да молчание признается выражением воли совершить сделку.

Воля и волеизъявление — две стороны одного и того же про­цесса психического отношения лица к совершаемому им дейст­вию. Естественно, что воля и волеизъявление должны соответст­вовать друг другу. В случае, когда воля направлена на одно дейст­вие, а волеизъявление выражает намерение совершить другое действие, сделка может вызвать споры между участниками, что препятствует ее совершению. Следовательно, для сделки важно единство воли и волеизъявления.

Еще один элемент психического отношения человека к совер­шаемому им действию, который может иметь значение для сдел­ки,— мотив.Побудительная причина, та социально-экономиче­ская или иная цель, ради достижения которой лицо вступает в сделку, по общему правилу, лежит вне пределов самой сделки и не оказывает на нее никакого влияния. Действительно, приоб­ретается ли фотоаппарат в качестве подарка члену семьи, либо для собственного использования, либо для занятия предприни­мательской деятельностью — это никак не может повлиять на сам факт приобретения права собственности на фотоаппарат, т. е. на сделку купли-продажи. Юридически безразлично, достигло ли лицо в результате этой сделки того результата, который выступил побудительным мотивом сделки. Законодательством, однако, предусмотрены отдельные случаи, когда мотиву может прида­ваться юридическое значение. Так, в ст. 169 ГК содержится опре­деление недействительной сделки, совершенной с целью, заведо­мо противной основам правопорядка или нравственности, т.е. мо­тив, цель сделки предопределяет последствия недействительности. Кроме того, стороны вправе сами придать мотивам юридическое значение, оговорив установление прав и обязанностей либо их из­менение и прекращение, в зависимости от осуществления мотива или цели сделки. В таком случае мотив, оговоренный сторонами, становится условием сделки, а сама сделка будет совершенной под условием.

Следует отличать мотив и цель сделки от ее основания,т.е. того типового юридического результата, который должен быть достигнут исполнением сделки. Так, приобретение права собственности является основанием для купли-продажи, передача иму­щества в пользование — основанием для аренды и т. п. Конкрет­ная правовая цель лиц может не совпасть с основанием сделки, в этом случае мы имеем дело с притворной или мнимой сделкой. Основание является обязательным элементом сделки, за исключе­нием случаев, специально указанных в законе.

Виды сделок.Классификация сделок по видам производится по различным признакам. Не существует какой-либо единой клас­сификации, охватывающей все возможные виды сделок, поскольку в основу деления сделок на виды положены различные класси­фикационные основания. В связи с этим при характеристике сде­лок обычно указывается видовая принадлежность той или иной сделки одновременно по нескольким группам. Например, куп­ля-продажа — двусторонняя, возмездная, консенсуальная, кау­зальная сделка. В качестве классификационных оснований высту­пают и количество сторон в сделке, и момент возникновения прав и обязанностей, и возмездность и т. п.

В зависимости от числа участвующих в сделке сторон сделки бывают односторонними, двусторонними и многосторонними.В ос­нову этого деления положено количество лиц, выражение воли которых необходимо и достаточно для совершения сделки. Одно­сторонней считается сделка, для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны (п. 1 ст. 154 ГК). Например, со­ставление завещания, принятие наследства, объявление конкурса не требуют чьего-либо согласия, эти действия совершаются одним лицом. Односторонняя сделка, как и любая иная, должна приво­дить к возникновению, изменению или прекращению прав и обя­занностей. Права по односторонней сделке могут возникать как у лица, совершающего сделку, так и у третьих лиц, к интересу ко­торых сделка совершена. Возникновение обязанности у третьего лица вследствие действий только одного субъекта противоречило бы общим установлениям права, поскольку право лица на дейст­вия других лиц может возникнуть либо на эквивалентно-возмезд­ной основе, либо с согласия другого лица. В связи с этим законом установлено, что обязанным по односторонней сделке является лицо, совершившее сделку. Односторонняя сделка может поро­дить юридические обязанности для других лиц, не участвующих в данной сделке, только в случаях, установленных законом или соглашением с этими лицами (ст. 155 ГК).

Сделки, для совершения которых требуется согласование воли двух или более лиц, являются двух- и многосторонними. Такие сделки именуются договорами.Договоры, в свою очередь, также классифицируются по различным признакам, однако для характе­ристики договоров как разновидностей сделок следует обратить внимание, прежде всего на деление договоров на возмездные и без­возмездные.

Возмездным признается договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей по договору (ст. 423 ГК). Так, в договоре куп­ли-продажи продавец обязан передать вещь в собственность поку­пателя и вправе за это требовать уплаты оговоренной денежной суммы, покупатель, в свою очередь, обязан уплатить продавцу оговоренную сумму и вправе требовать передачи вещи в собствен­ность. По общему правилу, любой договор предполагается возмездным, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, су­щества и содержания договора. Это означает, что даже если дого­вором оплата не предусмотрена, то при отсутствии указаний закона на безвозмездность договора лицо вправе требовать плату за исполнение своих обязанностей. Размер платы — цена — опре­деляется соглашением сторон. Если цена не установлена догово­ром, то оплата по возмездному договору должна быть произведена по цене, обычно взимаемой за аналогичные товары, работы, услу­ги при сравнимых обстоятельствах (ст. 424 ГК).

Если сторона по договору обязуется исполнить свои обязанно­сти без какого-либо встречного предоставления, имеющего иму­щественный характер, то такой договор является безвозмездным.

Договоры также подразделяются на односторонние, двух и многосторонние, однако это деление следует отличать от одно­именного деления сделок. Договоры классифицируются в зависи­мости от того, какое количество лиц становится обязанным и при­обретает права по заключенному договору. Например, договор да­рения с точки зрения деления сделок является двухсторонней сделкой, поскольку для ее совершения необходимо выражение воли, как дарителя, так и одаряемого. Однако с точки зрения деления договоров реальный договор дарения — односторонний договор, поскольку права и обязанности по договору дарения возникают только у одаряемого. Даритель же никаких прав и обязанностей по совершенному договору не несет. Двух- и многосторонние догово­ры называют взаимными, а односторонние договоры — односторонне-обязывающими.

По моменту, к которому приурочивается возникновение сдел­ки, сделки, бывают реальными и консенсуальными. Консенсуальными признают­ся все сделки, для совершения которых достаточно достижения соглашения о совершении сделки. Например, договор купли-про­дажи считается совершенным в момент достижения соглашения между продавцом и покупателем. Передача вещи, уплата денег, иные действия совершаются во исполнение уже заключенной сделки. Другие сделки совершаются только при условии передачи вещи одним из участников. Такие сделки называются реальными, например, рента, заем, хранение. Для реальной сделки характер­но, что права и обязанности не могут возникнуть до момента пе­редачи вещи. Не следует смешивать фактическое исполнение сделки с моментом ее возникновения. Так, стороны вправе дого­вориться о том, что передача вещи по договору купли-продажи может совпасть с моментом заключения договора, однако такое соглашение не делает договор купли-продажи реальным.

По значению основания сделки для ее действительности раз­личают каузальные и абстрактные.По общему правилу действительность сделки прямо зависит от нали­чия основания. Если каузальная сделка совершена с соблюдением всех необходимых условий, но у нее отсутствует основание, такая сделка является недействительной. Законом могут быть предус­мотрены случаи, когда основание является юридически безразлич­ным, такие сделки признаются абстрактными. Для действительно­сти абстрактных сделок обязательно указание на их абстрактный характер в законе. Так, абстрактной сделкой является вексель. Вы­даваемый в качестве платы за конкретные товары или услуги, век­сель представляет собой не обусловленное никаким встречным предоставлением общее обещание выплатить определенную де­нежную сумму. Таким образом, надлежаще оформленный вексель сохраняет действительность независимо от основания его выдачи. Абстрактной признана и банковская гарантия (ст. 370 ГК), по­скольку она не зависит от основного обязательства, в отношении которого гарантия была предоставлена.

Сделки бывают бессрочными и срочными.В бессрочных сделках не определяется ни момент ее вступления в действие, ни момент ее прекращения. Такая сделка немедленно вступает в силу. Сдел­ки, в которых определен либо момент вступления сделки в дейст­вие, либо момент ее прекращения, либо оба указанных момента, называются срочными. Срок, который стороны определили как момент возникновения прав и обязанностей по сделке, называет­ся отлагательным. Если сделка вступает в силу немедленно, а сто­роны обусловили срок, когда сделка должна прекратиться, такой срок называется отменительным. Например, стороны договори­лись, что безвозмездное пользование имуществом должно быть прекращено до 1 января. Такой срок будет отменительным. Воз­можно упоминание в договоре и отлагательного, и отменительного срока. Так, договор аренды здания школы на летний период, заключенный в феврале, начнет действовать с 1 июня и прекра­тится 31 августа. 1 июня в этом договоре отлагательный срок, а 31 августа — отменительный.

Особенность срочных сделок в том, что наступление срока обязательно должно произойти. В тех же случаях, когда возникно­вение прав и обязанностей по сделке приурочено к наступлению события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет, сделки называют условными.Как и сроки, условия бывают от­лагательные, если возникновение прав и обязанностей зависит от наступления какого-либо события, и отменительные, если прекра­щение сделки поставлено в зависимость от наступления условия. События, которые могут выступать в качестве условий, должны удовлетворять критериям вероятности, т.е. не должно быть изве­стно, наступит оно или нет. Нельзя в качестве условия использо­вать срок, дату, достижение определенного возраста, наступление других обстоятельств, относительно которых нет сомнений в их возникновении. Качество условия может быть признано не только за событиями, но и за действиями людей, что позволяет сторонам условной сделки влиять на наступление или не наступление усло­вия. Недобросовестное поведение одного из участников сделки может стимулировать наступление выгодного для него условия ли­бо препятствовать наступлению невыгодного условия. При таких действиях лица искусственно вызванное событие считается не наступившим, а предотвращенное — наступившим (п. 3 ст. 157 ГК). Следует подчеркнуть, что сама возможность влияния на наступле­ние или предотвращение события не повлечет описанных выше последствий, если влияние осуществлялось правомерными добро­совестными действиями. Например, гражданин заключил договор купли-продажи жилого дома, по которому он становился собст­венником дома при условии, что в течение 3 месяцев продавец су­меет найти работу в другом городе. Используя свои возможности, он оказал помощь продавцу в поисках работы. В этом случае не­добросовестности в действиях покупателя нет, а его заинтересо­ванность на наступление события не влияет, поэтому событие должно считаться наступившим без каких-либо ограничений.

Кроме рассмотренных выше, выделяют биржевые сделки.Гражданский кодекс не называет биржевых сделок, однако Осно­вы гражданского законодательства 1991 г. их предусматривали. Особенность таких сделок заключается в особом статусе субъек­тов, их совершающих, месте совершения и предмете сделки. К биржевым сделкам могут быть отнесены сделки, совершаемые на бирже с товаром, допущенным к обращению на бирже. Указан­ных признаков, на наш взгляд, недостаточно, поскольку совер­шать сделки на бирже могут только лица, имеющие право участво­вать в биржевых торгах. Все эти признаки должны быть налицо для признания сделки биржевой. Например, один из участников биржевых торгов просит другого участника дать ему взаймы ка­кую-либо небольшую сумму. Либо два предпринимателя заключа­ют сделку с товаром, который может быть допущен к обращению на бирже. Будут ли такие сделки биржевыми? Представляется, что нет. Смысл выделения этой разновидности сделок заключается в установлении специального порядка подписания и специальной формы их совершения. Биржевые сделки оформляются маклер­скими записками, которым при определенных условиях может быть придано значение нотариально удостоверенной формы сделки. Кроме того, биржи устанавливают собственные правила, включающие наличие специального биржевого органа по рассмот­рению споров — биржевого арбитража. Таким образом, отнесение сделки к биржевой означает подчинение ее особому правовому ре­жиму, для которого необходимо наличие всех названных выше элементов.

Выделяют также фидуциарные сдел­ки, которые имеют доверительный характер. Так, поручение, ко­миссия, передача имущества в доверительное управление связаны с наличием так называемых лично-доверительных отношений сто­рон. Особенность фидуциарных сделок состоит в том, что измене­ние характера взаимоотношений сторон, утрата их доверительного характера могут привести к прекращению отношений в односто­роннем порядке. Например, поверенный и доверитель в договоре поручения вправе в любое время отказаться от договора.

 

26. Форма сделок и последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация сделок.

 

Одним из условий действительности сделки яв­ляется облечение воли субъектов, совершающих сделку, в требуе­мую законом форму. Форма сделок бывает устнойили письменной. Устно могут совершаться любые сделки, если: а) законом или со­глашением сторон для них не установлена письменная форма, б) они исполняются при самом их совершении (исключение составляют сделки, требующие нотариальной формы, а также сдел­ки, для которых несоблюдение простой письменной формы влечет их недействительность), в) сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется соглашение сторон об устной форме исполнения (ст. 159 ГК). Все остальные сделки должны со­вершаться в письменной форме.

Письменная форма бывает простой и нотариальной.Письмен­ная форма представляет собой выражение воли участников сделки путем составления документа, отражающего содержание сделки и подписанного лицами, совершающими сделку. Нотариальная форма отличается от простой письменной формы тем, что на до­кументе, отвечающем перечисленным выше требованиям, совершается удостоверительная надпись нотариусом или другим долж­ностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие (ст. 160, 163 ГК).

Договоры могут совершаться не только составлением единого документа, но и путем обмена документами посредством почто­вой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК). Как видно, пере­чень способов связи для заключения договора по закону не явля­ется исчерпывающим, что позволяет пользоваться любыми, самы­ми современными способами связи, в том числе и неупомянутыми в законе, при условии, что существует возможность установить факт отправления сообщения именно стороной по договору. В ка­честве подобного подтверждения может выступать оригинал направленного сообщения, специальное кодовое имя, известное ог­раниченному кругу лиц, включая сторону договора, и т. п. Напри­мер, для заключения договора по факсимильной связи одной стороне следует направить подписанный ею письменный доку­мент другой стороне. Вторая сторона подписывает полученное факсимильное сообщение и направляет его первой стороне. В ре­зультате первая сторона имеет оригинал, подписанный ею, и фак­симильное воспроизведение текста документа, подписанного вто­рой стороной. Вторая сторона имеет документ, полученный ею по факсимильной связи, на котором поставлена подпись уполномоченного лица со второй стороны. При возникновении спора у каж­дой стороны имеется документ, идентично отражающий содержа­ние договора, а подлинные подписи сторон подтверждают факт направления документа каждой из сторон. Кроме того, техниче­ские возможности факсимильной связи помогают дополнительно получать подтверждение о получении сообщения и сведения о но­мере получателя.

При заключении договора возможны случаи, когда одна сторо­на направила документ другой стороне, а та, не направляя ника­ких документов, приступила к исполнению, т.е. к отгрузке товара, выполнению работ, уплате денег и т. д. В этом случае письменная форма договора будет считаться соблюденной в силу прямого ука­зания п. 3 ст. 434 ГК, в отличие от общего правила, по которому конклюдентными действиями можно совершить только устную сделку (п. 2 ст.158 ГК).

Законом, иными правовыми актами или соглашением сторон могут быть дополнительно введены требования к простой пись­менной форме. Они могут относиться к бумаге, на которой дол­жен составляться документ, например бланки установленной фор­мы, бумага с водяными знаками либо иными способами защиты. Возможно введение особой «гербовой» бумаги для составления отдельных документов. Кроме того, такие требования могут быть связаны с дополнительным подтверждением полномочий лица на совершение сделки путем удостоверения его подписи печатью ор­ганизации либо скрепления печатью какой-либо третьей стороны самого документа. Могут быть предусмотрены случаи факсимиль­ного воспроизведения подписи с помощью средств механического либо иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи (п.п. 1 и 2 ст. 160 ГК).

Для соблюдения простой письменной формы обязательным условием является подписание документа уполномоченным ли­цом. Если гражданин не может собственноручно подписать документ вследствие физического недостатка, болезни или неграмот­ности, то по его просьбе документ может подписать другой граж­данин. Подпись этого гражданина должна быть нотариально удостоверена с указанием причин, в силу которых совершающий сделку гражданин не мог подписаться собственноручно (п. 3 ст. 160 ГК). Следует иметь в виду, что рукоприкладчикгражда­нин, подписывающий документ по просьбе другого лица, сам не является участником сделки. Никаких прав и обязанностей по сделке, которая им подписана, в отношении рукоприкладчика не возникает. Его роль сводится исключительно к восполнению фи­зического недостатка, неграмотности либо проявлений болезни лица, являющегося действительным участником сделки. Законом упрощена процедура совершения сделок и выдача доверенностей на получение зарплаты и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобрета­телей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе денежной и посы­лочной. Подпись лица, подписывающего такую сделку, может быть удостоверена не только нотариусом, но и организацией, где гражданин работает или учится, жилищно-эксплуатационной ор­ганизацией по месту жительства гражданина, который не может собственноручно подписаться, либо администрацией стационар­ного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении (п. 3 ст. 160, п. 4 ст. 185 ГК).

Необходимость соблюдения письменной формы сделки зако­ном ставится, прежде всего, в зависимость от субъектного состава сделки. Все сделки юридических лиц между собой и с гражданами дол­жны совершаться в письменной форме (ст. 161 ГК). Исключение составляют сделки, требующие нотариальной формы, а также сделки, которые могут совершаться устно. Например, купля-про­дажа товара в магазине, по общему правилу, требует простой письменной формы, поскольку магазин является юридическим лицом и договор заключается с гражданином либо другим юриди­ческим лицом. Однако исполнение сделки при самом ее соверше­нии, т. е. обмен товара на деньги, осуществляемый одновременно, допускает возможность совершения сделки купли-продажи в уст­ной форме. Не следует считать, что кассовый либо товарный чек является письменной формой договора купли-продажи. Чек со­держит информацию не о всей сделке, а лишь о сумме, уплачен­ной покупателем. Кроме того, на чеке нет подписей сторон, со­вершающих сделку. Кассовый чек может быть использован в каче­стве одного из доказательств совершения сделки, но не заменяет письменную форму сделки.

То же можно сказать и о так называемых «гарантийных письмах» юридических лиц, когда руководи­тель предприятия обращается к другому юридическому лицу с просьбой оказать услуги или продать товар, добавляя при этом, что оплата гарантируется. Указанный документ также не может рассматриваться как письменная форма сделки, поскольку не от­ражает ее содержания, а выражает лишь волю одного из участни­ков. В то же время такие письма являются достаточной доказа­тельственной базой для подтверждения факта совершения сделки. Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не ме­нее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, составляют вторую группу сделок, требующих про­стой письменной формы (ст. 161 ГК). Законодатель отказался от установления жестко фиксированной суммы, свыше которой сделки должны совершаться в письменной форме. В условиях ин­фляционной экономики вполне оправданно законодательное ре­шение, устанавливающее зависимость формы сделки от мини­мального размера оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда устанавливается Государственной Думой и зависит от уров­ня инфляции, наполнения государственного бюджета и ряда иных факторов. Цель введения простой письменной формы для сделок, превышающих определенную законом сумму, вполне очевид­на — необходимо обеспечить устойчивость гражданских отноше­ний, с одной стороны, и не усложнять гражданский оборот введе­нием дополнительных требований, с другой.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 93; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты